Как осуществляется наследование по закону. Наследование по закону

Главная > Статья

Общее положение

Под наследованием понимается переход после смерти гражданина принадлежащего ему на праве личной собственности имущества, а также имущественных и некоторых личных неимущественных прав и обязанностей к одному или нескольким лицам.. Категория собственности указывает на принадлежность имущества в настоящее время, категория же наследования - на принадлежность его в будущем, после смерти собственника.
Все граждане РФ равны перед законом и имеют равные права в области наследственного права независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношений к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также другим обстоятельствам.
(статья 1111). Наследование осуществляется по завещанию и по закону. (статья 1112) В состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности. Не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, а также права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается настоящим Кодексом или другими законами. Не входят в состав наследства личные неимущественные права и другие нематериальные блага. (статья 1113) Днем открытия наследства является день смерти гражданина.

Наследование по закону

Наследование по закону встречается в реальной жизни гораздо чаще, чем наследование по завещанию. Почему? Причин несколько. Во-первых, многих граждан устраивает именно тот порядок распределения имущества после смерти, который установлен соответствующими нормами наследственного права. Это и понятно, ведь наследниками по закону являются наиболее близкие родственники наследодателя. . Наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности, предусмотренной статьями 1142 - 1145 и 1148 настоящего Кодекса. Наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей. То есть, если наследники предшествующих очередей отсутствуют, либо никто из них не имеет права наследовать, либо все они отстранены от наследования (статья 1117), либо лишены наследства (пункт 1 статьи 1119), либо никто из них не принял наследства, либо все они отказались от наследства. Статья 1142. Наследники первой очереди 1. Наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя. 2. Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления. Статья 1143. Наследники второй очереди 1. Если нет наследников первой очереди, наследниками второй очереди по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери. 2. Дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя) наследуют по праву представления. Статья 1144. Наследники третьей очереди 1. Если нет наследников первой и второй очереди, наследниками третьей очереди по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя). 2. Двоюродные братья и сестры наследодателя наследуют по праву представления. Статья 1145. Наследники последующих очередей 1. Если нет наследников первой, второй и третьей очереди (статьи 1142 - 1144), право наследовать по закону получают родственники наследодателя третьей, четвертой и пятой степени родства, не относящиеся к наследникам предшествующих очередей. Степень родства определяется числом рождений, отделяющих родственников одного от другого. Рождение самого наследодателя в это число не входит. (статья 1151) В случае, если отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать или все наследники отстранены от наследования (статья 1117), либо никто из наследников не принял наследства, либо все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника (статья 1158), имущество умершего считается выморочным. Выморочное имущество в виде расположенного на территории Российской Федерации жилого помещения переходит в порядке наследования по закону в собственность муниципального образования, в котором данное жилое помещение расположено, Вторая причина, видимо, в том, что смерть всегда неожиданна и далеко не все успевают заблаговременно составить завещание. Третья причина - чисто психологическая. Для некоторых составить завещание, как бы заглянуть за «черту», что порою сделать не так легко. Людям свойственно гнать от себя мысль о смерти. Но как бы то ни было, факт остается фактом: с наследованием по закону мы встречаемся много чаще, чем с наследованием по завещанию.

Наследование по завещанию

В соответствии с ч. 1 ст. 534 ГК РСФСР каждый гражданин может оставить по завещанию все свое имущество или часть его (не исключая и предметов обычной домашней обстановки и обихода) одному или нескольким гражданам, как входящим, так и не входящим в круг наследников по закону, а также юридическим лицам или государству. Заметим, что в силу этой же статьи Гражданского кодекса наследодатель вправе в завещании лишить права наследования одного, нескольких или даже всех наследников позакону.
Завещание является сделкой, совершаемой одним лицом, выражающей волю только этого лица и совершаемой им лично. Следовательно, завещание – односторонняя сделка, носящая строго личный характер. Завещать можно только свое имущество, завещание должно быть составлено от имени одного лица, выражать только его волю и не должно быть связано с какими бы то ни было «встречными условиями». Завещание порождает юридические последствия только после смерти завещателя при условии, что оно составлено в установленной законом форме.
Существует тайна завещания. (Статья 1123)Нотариус, другое удостоверяющее завещание лицо, переводчик, исполнитель завещания, свидетели, а также гражданин, подписывающий завещание вместо завещателя, не вправе до открытия наследства разглашать сведения, касающиеся содержания завещания, его совершения, изменения или отмены. В случае нарушения тайны завещания завещатель в праве потребовать компенсацию морального вреда, а также воспользоваться другими способами защиты гражданских прав, предусмотренными настоящим Кодексом Статья 1125. Нотариально удостоверенное завещание 1. Нотариально удостоверенное завещание должно быть написано завещателем или записано с его слов нотариусом. 2. Завещание, записанное нотариусом со слов завещателя, до его подписания должно быть полностью прочитано завещателем в присутствии нотариуса 3. Завещание должно быть собственноручно подписано завещателем. 4. При составлении и нотариальном удостоверении завещания по желанию завещателя может присутствовать свидетель. 5. Нотариус обязан предупредить свидетеля, а также гражданина, подписывающего завещание вместо завещателя, о необходимости соблюдать тайну завещания 6. При удостоверении завещания нотариус обязан разъяснить завещателю содержание статьи 1149 настоящего Кодекса и сделать об этом на завещании соответствующую надпись. (статья 1130) Завещатель в праве отменить или изменить составленное им завещание в любое время после его совершения, не указывая при этом причины его отмены или изменения. (статья 1131) 1. При нарушении положений настоящего Кодекса, влекущих за собой недействительность завещания, в зависимости от основания недействительности, завещание является недействительным в силу признания его таковым судом (оспоримое завещание) или независимо от такого признания (ничтожное завещание). 2. Завещание может быть признано судом недействительным по иску лица, права или законные интересы которого нарушены этим завещанием. Оспаривание завещания до открытия наследства не допускается.

Способы принятия наследства

(статья 1153) Принятие наследства осуществляется подачей по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления наследника о принятии наследства либо заявления наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство (статья1154) Наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия наследства. (статья 1155) 1.По заявлению наследника, пропустившего срок, установленный для принятия наследства (статья 1154), суд может восстановить этот срок и признать наследника принявшим наследство, если наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства или пропустил этот срок по другим уважительным причинам и при условии, что наследник, пропустивший срок, установленный для принятия наследства, обратился в суд в течение шести месяцев после того, как причины пропуска этого срока отпали 2. Наследство может быть принято наследником по истечении срока, установленного для его принятия, без обращения в суд при условии согласия в письменной форме на это всех остальных наследников, принявших наследство (статья 1157) Наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лиц (статья 1158) или без указания лиц, в пользу которых он отказывается от наследственного имущества. Наследник вправе отказаться от наследства в течение срока, установленного для принятия наследства (статья 1154), в том числе в случае, когда он уже принял наследство. Отказ от наследства не может быть впоследствии изменен или взят обратно. Отказ от наследства в случае, когда наследником является несовершеннолетний, недееспособный или ограниченно дееспособный гражданин, допускается с предварительного разрешения органа опеки и попечительства. Право граждан на обращение в суд и на судебную защиту Защитить свои имущественные права и законные интересы в судебном порядке можно несколькими способами.

    в порядке искового производства в порядке особого производства
      раздел наследственного имущества, когда наследники не пришли к согласию в случае спора между наследниками о порядке пользования неделимой вещью. Этот вопрос решается судом (п2 ст. 1152 ГК РФ) кредиторы наследователя вправе предъявить свои требования принявшим наследство наследникам. (п3 ст. 1175 ГК РФ) для признания наследника недостойным (противозаконные действия, злостное уклонение от обязанности и др.) должны быть подтверждены в судебном порядке (ст. 1117 ГК РФ). завещание может быть признано недействительным судом по иску лица, права и интересы которого могут быть нарушены. по требованию лица суд подтверждает факт совершения завещания в чрезвычайных обстоятельствах (п3 ст. 1129 ГК РФ). после открытия наследства суд может освободить исполнителя завещания от его обязанности. суд может, с учетом имущественного положения наследников, уменьшить обязательную долю или даже отказать суд может приостановить выдачу свидетельства о праве на наследство, если у наследователя есть ребенок, зачатый при его жизни, до его рождения (п3 ст. 1163 ГК РФ). в порядке особого производства подтверждается факт нахождения лица на иждивении, регистрация рождения, смерти, факта принятия наследства и места открытия (ст. 247 ГПК РФ) объявление гражданина умершим происходит в судебном порядке (гл. 28 ГПК РФ). в случае неправильного нотариального действия или отказа наследники вправе обжаловать действия нотариуса в судебном порядке.

Приложения

Завещание

Г. Москва (дата прописью, год прописью) Я, Кузнецов Александр Федорович, проживающий по адресу г. Москва, Новый Арбат, д. 8, кв. 25 (адрес последнего постоянного местожительства), на случай своей смерти делаю следующее распоряжение своим имуществом: Все свое имущество, какое ко дню моей смерти будет принадлежать мне, в чем бы оно не заключалось, где бы оно не находилось, я завещаю своей дочери Кузнецовой Галине Александровне. В случае ее смерти ранее моей или одновременной смерти либо непринятия ею наследства, имущество завещаю внуку Кузнецову Андрею Борисовичу. Содержание ст. 1149 ГК РФ о праве на обязательную долю в наследстве мне нотариусом разъяснено. Экземпляр завещания хранится в делах ___________ Московской нотариальной конторы по адресу_________________________ и экземпляр выдается завещателю – Кузнецову Александру Федоровичу.

Подпись завещателя

Дата прописью настоящее завещание удостоверено мной, Сорокиным Алексеем Владимировичем, нотариусом __________ конторы. Завещание пописано Кузнецовым Александром Федоровичем в моем присутствии. Личность завещателя установлена, дееспособность проверена. Зарегистрировано в реестре № _________ Взыскано государственной пошлины _________________ Подпись Нотариус Печать Необязательное присутствие свидетеля (по желанию завещателя) - указывается: Завещание составлено и удостоверено в моем присутствии дата: _______ - свидетель Агафонов Михаил Константинович, проживающий по адресу: г. Москва, ул. Большие Каменщики, д. 19, кв. 5, документ, удостоверяющий личность свидетеля. Содержание ст. 1123 ГК РФ о необходимости соблюдать тайну завещания мне разъяснено.

Подпись свидетеля

Наследственное право регулируется ГК РФ (ч.3) принятой в 2001 г. (в ред. 2009 г.).

Наследование – это переход после смерти гражданина имущественных прав и обязанностей к одному или нескольким лицам (наследникам).

Наследование осуществляется по закону и по завещанию. Временем открытия наследства признается день смерти гражданина, день вступления решения суда об объявлении гражданина умершим в законную силу, а если днем смерти гражданина признан день его предполагаемой гибели, – день смерти, указанный в решении суда. Местом открытия наследства признается последнее постоянное место жительства гражданина, а если оно неизвестно, то место нахождения имущества или наиболее ценной его части.

Наследование по завещанию

Завещатель вправе по своему усмотрению завещать любое свое имущество (в том числе которое он может приобрести в будущем) любым лицам, определить по собственному желанию доли наследников в наследстве либо лишить кого-либо из них права наследования, осуществить права предусмотренные в ст.1121 ГК РФ.

Завещание должно быть составлено в письменной форме, собственноручно подписано завещателем и удостоверено нотариусом. При составлении и нотариальном удостоверении завещания по желанию завещателя может присутствовать свидетель.

Наследодатель вправе совершить завещание, не предоставляя возможности кому бы то ни было, даже нотариусу, ознакомиться с ним, т. е. составить закрытое завещание. Такое завещание должно быть собственноручно написано и подписано завещателем. Затем оно в заклеенном конверте передается нотариусу в присутствии двух свидетелей, которые ставят на конверте свои подписи. Конверт, подписанный свидетелями, запечатывается в их присутствии в другой конверт, на котором нотариус делает надпись, содержащую сведения о завещателе, месте и дате его принятия, ФИО свидетелей и месте их жительства в соответствии с паспортами, а также выдает наследодателю документ, подтверждающий принятие закрытого завещания. Дальнейшая работа с таким завещанием осуществляется на основании ст. 1126 ГК РФ.

Если нет возможности обратиться к нотариусу, завещание может заверяться:

  • главными врачами, их заместителями по медицинской части, дежурными врачами больницы, в которой находится наследодатель;
  • директорами или главными врачами домов для престарелых и инвалидов;
  • капитанами судов под флагом РФ;
  • начальниками разведочных, арктических и иных подобных экспедиций;
  • командирами воинских частей;
  • начальниками мест лишения свободы.

Такое завещание направляется лицом, удостоверившим его через органы юстиции нотариусу по месту жительства завещателя. Права на денежные средства в банке могут быть завещаны в общем порядке либо посредством совершения завещательного распоряжения в письменной форме в том филиале банка, в котором находится этот счет. Такое распоряжение имеет силу нотариально удостоверенного завещания. Денежные средства, в отношении которых сделано такое распоряжение входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях.

Гражданин, находящийся в положении, явно угрожающем его жизни, и в силу чрезвычайных обстоятельств лишенный возможности совершить завещание в надлежащем порядке, может изложить собственноручно свою последнюю волю в простой письменной форме и подписать в присутствии двух свидетелей. Завещание совершенное в чрезвычайных обстоятельствах утрачивает силу, если завещатель в течение месяца после прекращения этих обстоятельств не воспользуется возможностью совершить завещание в иной форме, предусмотренной законом. Завещание совершенное в чрезвычайных обстоятельствах к тому же исполняется лишь при условии подтверждения судом факта совершения завещания при таких обстоятельствах.

Наследодатель вправе посредством нового завещания отменить или изменить в любое время старое завещание, не указывая причин такого решения. Он может поручить исполнение завещания указанному им в завещании лицу – душеприказчику (исполнителю завещания), независимо от того, является ли этот гражданин наследником. Полномочия такого лица предусмотрены в ст.1135 ГК РФ. Исполнитель имеет право на возмещение за счет наследства необходимых расходов, связанных с исполнением завещания, а если предусмотрено в нем, вознаграждения.

Наследодатель вправе возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или закону исполнение за счет наследства:

  1. какой-либо обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые приобретают право требовать исполнения этой обязанности (завещательный отказ);
  2. обязанности совершить какое-либо действие имущественного или неимущественного характера, направленное на осуществление общеполезной цели (завещательное возложение), а также обязанность содержать принадлежащих завещателю домашних животных и осуществлять надзор и уход за ними.

Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию на основании пунктов 1 и 2 ст.1148 ГК РФ, наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая бы причиталась каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля).

Наследование по закону

Такое наследование осуществляется, когда нет завещания либо оно признано недействительным. Наследование осуществляется в порядке очередности. Наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей. Наследники одной очереди наследуют в равных долях, за исключением наследников, наследующих по праву представления. Очередность наследования:

  1. дети, супруг, родители наследодателя (внуки и их потомки – по праву представления);
  2. полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его бабушка и дедушка как со стороны отца, так и со стороны матери (племянники и племянницы – по праву представления);
  3. дяди и тети наследодателя (двоюродные братья и сестры – по праву представления);
  4. прадедушки и прабабушки наследодателя;
  5. двоюродные внуки, внучки, двоюродные дедушки и бабушки;
  6. двоюродные правнуки, правнучки, двоюродные племянники и племянницы, двоюродные дяди и тети;
  7. пасынки, падчерицы, отчим и мачеха (ст. 1142-1145 ГК РФ);
  8. нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, в случае и порядке предусмотренном ст.1148 ГК РФ.

Доля наследника, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, по закону переходит по праву представления к его потомкам, и они наследуют поровну долю своего умершего родителя, который имел бы право наследовать при своей жизни. Граждане, относящиеся к наследникам по закону, нетрудоспособные ко дню открытия наследства (т.е. инвалиды любой группы, женщины достигшие 55 лет и мужчины 60 лет), но не входящие в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию, наследуют по закону вместе и наравне с наследниками этой очереди, если не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении, независимо от того, проживали они совместно с наследодателем или нет.

То же касается иждивенцев, не входящих в круг наследников по закону, но проживавших совместно с наследодателем не менее года до его смерти. Право наследования распространяется только на долю наследодателя в общей собственности супругов, нажитой в период брака. В случае, если отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, в соответствии со ст.1151 ГК РФ имущество умершего считается выморочным и переходит в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации.
Приобретение наследства. Для приобретения наследства наследник должен его принять. Принятие наследства осуществляется подачей по месту открытия наследства нотариусу заявления о принятии наследства либо заявления наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство. Кроме того, признается, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, в частности если наследник:

  • вступил во владение или в управление наследственным имуществом;
  • принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц;
  • произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества;
  • оплатилзасвойсчетдолгинаследодателяилиполучилот третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства.

Не допускается принятие наследства под условием или с оговорками. Наследство может быть принято в течении 6 месяцев со дня открытия наследства либо со дня возникновения права наследования (ст.1154 ГК РФ). По истечении 6 месяцев нотариальная контора выдает по просьбе наследника свидетельство о праве на наследство.

Если наследник, призванный к наследованию по завещанию или закону, умер после открытия наследства, не успев его принять в установленный срок, право на принятие причитавшегося ему наследства переходит к его наследникам по закону или по завещанию (наследственная трансмиссия).Принятие наследства по истечении установленного срока осуществляется в соответствии со ст.1155 ГК РФ.

Наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лиц (ст.1158) или без указания лиц, в пользу которых он отказывается от наследственного имущества. Отказ от наследства не может быть впоследствии изменен или взят обратно. Отказ совершается путем подачи нотариусу заявления об отказе от наследства.

Наследники, принявшие наследство отвечают по долгам наследодателя солидарно. Каждый из наследников отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости, перешедшего к нему наследственного имущества.

Есть особенная часть граждан, называемая обязательными наследниками по закону, для которых резервируется в наследстве определенная часть, не подчиняющаяся воле умершего, выраженной в завещании.

Само это понятие говорит о том, что государство позаботилось об определенной категории наследователей и обеспечило им основание унаследовать собственную долю в наследии умершего.

Но могут ли воспользоваться этим правом всегда и все наследники, законом признанные обязательными?

Обязательные наследники - список

Итак, кому же та самая часть в наследстве, названная обязательной, положена?

Законодатель никого не ограничивает в выборе лиц и организаций, коим он при желании завещает свое имущество.

Но при этом выделены особо незащищенные группы граждан, и они имеют право получить какую-то долю имущества, независимо от условий завещания.

Этот ограниченный круг лиц описан Гражданским кодексом РФ в статье 1149. Приведём его:

  1. Дети, включая усыновленных и внебрачных, которые ко дню смерти родителя не достигли совершеннолетия, главное, чтобы отцовство установил закон.
  2. Дети с инвалидностью всех групп в любом возрасте.
  3. Дети, обладающие правом к моменту смерти родителя получать пенсию по старости (женщины 55 лет и старше, мужчины старше 60 лет).
  4. Родители наследодателя, признанные недееспособными или нетрудоспособными, включая усыновителей.
  5. Супруг (супруга) умершего, старше трудоспособного возраста или имеющий инвалидность.
  6. Иждивенцы покойного – его приемные дети, внуки под опекой и т.д.

Очевидно, что главным критерием служит постоянная нетрудоспособность перечисленных лиц, как следствие возраста, проблем со здоровьем.

Фактором, не менее важным, считается, что лица эти были нетрудоспособными по меньшей мере год до дня смерти наследодателя. Лишь тогда у них имеются законные основания иметь статус обязательных наследников.

Важно знать: иждивенец, указанный в завещании, свое получит непременно. Иждивенцы, не названные в этом документе, иметь такое право будут, только если больше одного года проживали на общей площади с завещателем, и он содержал их.

Какой закон защищает обязательных наследников

Еще римское право описывало статус необходимых наследников и содержало определенные нормы о нем.

Законодательная формулировка понятия «обязательная доля» введена в далеком 1928 году еще в советской России.

В Гражданском кодексе РФ имеется ст. 1149, где подобное право при наследовании имущества предопределено для обязательных наследников.

Сколь бы широким не оказался круг тех, кто упомянут в завещании, свободное волеизъявление правопорядок регулирует конкретными правилами, не позволяя, чтобы близкие родственники, иждивенцы умершего, признанные нетрудоспособными, остались без обеспечения. Закон диктует выполнение расчета обязательной доли из размеров наследуемого и количества наследополучателей.

Кто такой недостойный наследник

Преступления, которые имеют шанс оказаться отнесенными к действиям, служащим поводом для признания наследника недостойным, закон не перечисляет.

По умолчанию считаем, что имеется в виду наличие всякого преступления, направленного против жизни и здоровья наследующих имущество и наследодателя.

Но ГК России для наследующих имущество умершего вводит определение недостойных, упоминая о таковых, как о не имеющих возможности предъявлять на долю в наследстве какие-либо права:

  1. Те, кто предпринимал попытки прибрать к рукам имущество покойного противозаконными путями. Если предумышленное воспрепятствование получению своих долей иными претендентами на наследство имело место, или эти доли изменялись своевольно, или отмечались иные способы влияния на волеизъявление умершего – эти факты должны быть установлены судом.
  2. Родителям, которые лишены родительских прав, не придется наследовать после смерти своих детей.
  3. Лица, злостным образом уклонявшиеся от необходимости содержать наследодателя, когда им был передан соответствующий иск, и суд по этому вопросу вынес определение.

Стоит отметить: обязательного наследника тоже можно объявить недостойным.

Как разыскиваются наследники по завещанию и кто этим занимается

Закон утверждает, что с открытием наследства в день смерти наследодателя обязанностью нотариуса считается извещение каждого возможного кандидата о возникшем у него законном праве на наследную часть.

Случается, что найти кого-то невозможно. И тогда информация о разыскиваемых лицах размещается в открытом доступе, для чего существуют специальные базы данных. Здесь любой может узнать, не разыскивает ли его нотариус.

Примите к сведению: законодатели не обязывают ни одно должностное лицо, включая нотариуса, заниматься поисками родственников покойного. Предполагается, что полгода, определенные законом, по истечении которых упомянутые лица вступают в наследственные права, срок вполне достаточный, чтобы о смерти узнали все заинтересованные и обратились к нотариусу.

Если срок этот упущен, и имущество признали «выморочным», то есть не принадлежащим никому, то только в суде есть возможность добиться восстановления срока, чтобы наследство могло быть принято.

Обязательная доля наследства — какова величина

Само понятие это используют лишь тогда, когда оставлено завещание на все имущество, только в нем почему-то не поименованы обязательные наследники, а возможно, занижена доля, им полагающаяся.

Когда наследство распределяется по закону, не ведется даже разговора об обязательной доле, а имущество в полном объеме подлежит разделению по очередности наследников.

Считается, что обязательный наследник не ущемлен в правах, когда доля, отписанная ему, не меньше той, что по закону ему причитается. Когда эта часть меньше, закон требует возместить и компенсировать недостающее.

Если наследодатель не упомянул имя обязательного наследника, свою долю он все равно получит. Для этого будет весь размер наследуемого имущества перераспределен между всеми участниками.

Может оказаться, что включено в завещание не все имущество. Тогда эта доля сформируется из незавещанного имущества, а если понадобится, то за счет остальных.

Обратите внимание: те, кто наследует обязательные доли, и долги умершего тоже на себя принимают, как и все другие наследники.

Размер обязательной доли в настоящее время гражданское законодательство России определило в размере половины от всего имущества, подлежащего наследованию. Кстати, до 2002-го он сохранялся в объеме двух третей доли, полагающейся по закону.

Довольно просто рассчитать размер обязательной доли, когда в точности известно количество наследополучателей и стоимость наследуемого имущества. Достаточно разделить эту сумму на число всех без исключения лиц, обладающих правами на наследство. В результате получится обязательная доля, которая равняется 1/2 законной.

Когда можно отказать обязательному наследнику

Может звучать странно, но отказать могут и в обязательном наследовании.

Закон предусматривает целый ряд обстоятельств, при которых возможно лишение наследственной доли полностью либо отчасти.

Если наследник по завещанию докажет, что имущество, им наследуемое, это место проживания для него единственное, или это единственное средство или орудие, при помощи которого он зарабатывает на существование, а обязательный наследник располагает собственным жильем и с умершим никогда вместе не проживал, обязательная доля вполне может оказаться значительно меньшей.

Если в суде будет доказано, что имущественное положение последнего реально устойчиво, обязательному наследнику будет отказано в доле.

Наследники первой и второй очереди - их права

Закон предусматривает очередность, с которой наследников призывают к наследованию.

О праве на свою долю может заявить из последующей очереди любой, если в предшествующих наследники отстранены или лишены наследства, не приняли или отказались от него, лишены прав наследования или вовсе отсутствуют.

Закон считает первоочередниками детей наследодателя, его живого супруга и родителей. Кстати, относятся к ним и дети, которые были усыновлены. Для внуков умершего с их потомками действует право представления.

Братья, сёстры покойного, полнородные и неполнородные, бабушки и дедушки по обеим линиям относятся к наследникам второй очереди. Для племянников с племянницами возможность наследования наступает исключительно по праву представления.

Наследникам, относящимся к одной очереди, причитаются одинаковые доли. Однако, случается так, что ко времени открытия наследства из них кто-то умирает, и тогда причитающаяся ему доля распределится среди тех, кто остался. Исключение составят те, кому что-то достанется по праву представления.

Когда из жизни уходит один супруг, доля, которой он владел, подлежит распределению среди остальных, претендующих на наследование.

Оставшемуся в живых супругу причитается его собственная половина имущества, нажитая за совместную жизнь, и некая часть из половины покойного.

Все, кто предъявляет права на наследство, равны в своих правах как по закону, так и по завещанию. Любой из них вправе претендовать на свою долю, отказаться от нее, чтобы она оказалась переданной тому, у кого не получилось доказать родство с умершим. Правда, все другие кандидаты на имущество должны с последним согласиться.

Замечание юриста: принявшие наследство имеют обязанности. Они обязаны взять на себя и долги наследодателя.

Можно ли оспорить завещание и кто вправе это сделать

Оспаривание завещания возможно лишь после того, как оно открыто. Причиной тому могут стать описки или имевшие место незначащие нарушения, но только если судом будет установлено, что они каким-либо образом оказали влияние на изъявление воли завещателя.

Как только суд установит, что данное завещание составлялось под прямой угрозой, оно будет объявлено аннулированным в полном объеме или частично.

Когда судом действие завещания будет отменено, лица, поименованные в документе, будут иметь возможность получить свои доли по закону.

Ни для кого не секрет, что завещание выступает в роли единственного волеизъявления умершего. Но необходимо понимать, что воля завещателя не всегда исполняется полностью. Закон строго охраняет права близких родственников и нетрудоспособных иждивенцев, остающихся без обеспечения.

Смотрите видео, в котором опытный юрист разъясняет правила определения обязательной доли в наследстве:

Наследование по закону представляет собой одно из предусмотренных законом оснований наследования. В ГК РФ законодатель поменял местами основания наследования. Так, наследование по закону указано после наследования по завещанию, а в ранее действовавшем законодательстве наследование по закону стояло на первом месте, наследование по завещанию на втором месте. В нотариальной практике по-прежнему, как и в период действия ГК РСФСР, наследование по закону встречается гораздо чаще, чем наследование по завещанию.

Наследование по закону имеет место в случае, если:

1) завещание отсутствует (не было составлено или было составлено, но впоследствии отменено посредством распоряжения завещателя о его отмене);

2) завещание касается только части наследственного имущества, вследствие чего другая его часть, не охваченная завещанием, наследуется по закону (например, завещатель завещал только движимое имущество, а недвижимое имущество перейдет к наследникам по закону);

3) завещание признано недействительным полностью или в отдельной части. Если завещание признано полностью недействительным, то будет иметь место наследование по закону. Если же завещание признано недействительным в отдельной части, то в части признанной недействительной будет иметь место наследование по закону.

4) наследник реализует свое право на обязательную долю в наследстве;

5) завещание неисполнимо в связи с тем, что никто из наследников по завещанию наследство не принял либо не имеет права наследовать (п. 1 ст. 1117 ГК РФ), либо все наследники по завещанию умерли до открытия наследства или одновременно с завещателем, либо все наследники по завещанию отказались от наследства, а другой наследник на такой случай не подназначен;

Наследование по закону характеризуется тем, что законом, а не наследодателем установлен круг наследников, перечень которых является исчерпывающим. При этом законодатель основывается на семейно-родственных началах.

Кроме того, необходимо отметить, что расширен по сравнению с ранее действовавшим законодательством круг наследников по закону за счет включения в их число родственников отдаленных степеней родства и некоторых свойственников. Тем самым законодатель, во-первых, исходит из оставления имущества в частной собственности и, во-вторых, минимизировал возможность превращение наследственного имущества в выморочное.

Включение гражданина (физического лица) в состав наследников по закону основывается на одном из следующих юридических фактов:

Наличие родства с наследодателем предусмотренной законом степени;

Усыновление наследодателя;

Усыновление ребенка наследодателем либо родственником наследодателя;

Наличие брака с наследодателем;

Предусмотренное законом свойство между наследодателем и наследником;

Нахождение на иждивении наследодателя при соблюдении условий, определенных законом.

Наследование по закону характеризуется тем, что законом установлен порядок их призвания к наследованию.

Все наследники по закону поделены на очереди и призываются к наследованию в порядке очередности. Сама очередность характеризуется тем, что наследники каждой последующей очереди призываются к наследованию по закону при отсутствии наследников из предшествующих очередей, включая наследников по праву представления, подлежащих призванию к наследованию в случае, предусмотренном ст. 1146 ГК РФ. Если имеется наследник одной очереди, то это исключает возможность призвания к наследованию наследников всех последующих очередей.

Наследники одной очереди наследуют в равных долях, за исключением наследников, наследующих по праву представления.

В части третьей ГК РФ установлены восемь очередей наследников по закону (ст. 1142–1145, 1148 ГК РФ). По сравнению с ранее действовавшим законодательством количество очередей наследников по закону существенно увеличилось. Так, ст. 532 ГК РФ 1964 г. в первоначальной редакции предусматривала всего лишь две очереди наследников по закону, а в редакции Федерального закона от 14 мая 2001 г. № 51-ФЗ – четыре очереди.

3.2. Круг наследников по закону, их распределение по очередям

Круг наследников по закону изменился по сравнению с ранее действовавшим законодательством о наследовании. В частности, действующее законодательство предусматривает восемь очередей наследников по закону. Увеличение числа наследников по закону является весьма своевременным, так как законодатель выделяет не только близких родственников в числе наследников по закону, но и дальних родственников, а также лиц, связанных отношениями свойства. Кроме того, необходимо отметить, что увеличение числа наследников по закону направлено на сохранение принципа частной собственности, так как имущество наследодателя в случае его смерти переходит к его наследникам, и только в случаях, предусмотренных в законе, имущество может быть выморочным.

Гражданский кодекс РФ устанавливает следующую очередность призвания наследников по закону.

Наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя. Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления.

Если нет наследников первой очереди, наследниками второй очереди по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери.

Дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя) наследуют по праву представления.

Если нет наследников первой и второй очереди, наследниками третьей очереди по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя).

Двоюродные братья и сестры наследодателя наследуют по праву представления.

Если нет наследников первой, второй и третьей очереди (ст. 1142–1144 ГК РФ), право наследовать по закону получают родственники наследодателя третьей, четвертой и пятой степени родства, не относящиеся к наследникам предшествующих очередей.

Степень родства определяется числом рождений, отделяющих родственников одного от другого. Рождение самого наследодателя в это число не входит.

В соответствии с п. 1 ст. 1145 ГК РФ призываются к наследованию:

В качестве наследников четвертой очереди родственники третьей степени родства – прадедушки и прабабушки наследодателя;

В качестве наследников пятой очереди родственники четвертой степени родства – дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки);

В качестве наследников шестой очереди родственники пятой степени родства – дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети).

Если нет наследников предшествующих очередей, к наследованию в качестве наследников седьмой очереди по закону призываются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя.

К отдельным категориям наследников по закону относятся дети и родители наследодателя, супруг наследодателя, родные братья и сестры наследодателя, другие наследники по закону, состоящие в родстве с наследодателем, пасынки, падчерицы, отчим и махеча наследодателя, усыновители и усыновленные.

Дети и родители наследодателя являются родственниками первой степени родства и входят в первую очередь наследников по закону. Права и обязанности родителей и детей, в том числе и право наследования, основываются на происхождении детей, удостоверенном в установленном законом порядке (СК РФ, Федеральный закон от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»).

Дети являются наследниками первой очереди и призываются к наследованию, независимо от того, проживают ли родители вместе или состоят ли родители ребенка в зарегистрированном браке. В случае, когда ребенок является несовершеннолетним или нетрудоспособным, то необходимо нахождение ребенка на иждивении наследодателя для получения обязательной доли (ст. 1148, 1149 ГК РФ).

Если между родителями ребенка был расторгнут брак либо брак был признан недействительным, то это не влияет на право наследования, так как дети и родители наследуют друг после друга в качестве наследников первой очереди. Наследственные права детей, родившихся в браке, признанном впоследствии недействительным, или в течение 300 дней со дня признания брака недействительным, приравниваются к правам детей, родившихся в действительном браке (п. 3 ст. 30 и п. 2 ст. 48 СК РФ). К наследованию также призываются дети наследодателя, зачатые им при жизни и родившиеся живыми в течение 300 дней после его смерти (п. 2 ст. 48 СК РФ).

В случае, когда родитель либо родители были лишены родительских прав в отношении своих детей, то это в наследственном праве, также как и в семейном праве, имеет определенное юридическое значение. Так, ребенок, в отношении которого родитель либо родители лишены родительских прав, сохраняет право на получение наследства после смерти родителя (родителей) в качестве наследника первой очереди по закону при условии, что на момент открытия наследства ребенок не был усыновлен (п. 4 ст. 71 СК РФ). Если родитель лишен родительских прав и не был восстановлен в них ко дню открытия наследства, то он является недостойным наследником и не может наследовать по закону после смерти ребенка (п. 1 ст. 1117 ГК РФ).

Супруг наследодателя, наряду с родителями и детьми, входит в первую очередь наследников по закону. Супружество основано на браке, заключенном в органах загса, а права и обязанности супругов, в том числе право быть призванным к наследованию, возникают при условии и со дня государственной регистрации заключения брака (ст. 1, 1 °CК РФ). Доказательством брачных отношений между наследодателем и пережившим его супругом является свидетельство о заключении брака.

В случае признания брака недействительным лицо, состоявшее в таком браке с наследодателем, не входит в число наследников первой очереди по закону.

Расторжение брака между супругами, произведенное в установленном СК РФ порядке, лишает бывших супругов права наследовать друг после друга в качестве наследника первой очереди по закону.

Если же супруг вступил в новый брак после прекращения предыдущего брака (смерть супруга, объявление умершим супруга), то это обстоятельство не влияет на право пережившего супруга наследовать имущество умершего супруга в качестве наследника первой очереди. В этом случае доля умершего супруга в общем имуществе наследуется по общим правилам наследственного правопреемства.

Наличие брака имеет юридическое значение на момент открытия наследства и учитывается при определении объема всей наследственной массы. Доля умершего супруга в нажитом во время брака имуществе входит в состав наследства и переходит к его наследникам, а доля пережившего супруга в наследство не включается (ст. 1150 ГК РФ).

Однако необходимо отметить, что в соответствии с Основами законодательства РФ о нотариате предусмотрена выдача свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе по заявлению пережившего супруга (ст. 75 Основ). В случае смерти одного из супругов свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе супругов выдается нотариусом по месту открытия наследства по письменному заявлению пережившего супруга с извещением наследников, принявших наследство. Главная цель получения такого свидетельства заключается в том, чтобы определить долю пережившего супруга и выявить объем наследственного имущества.

Свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе супругов может быть выдано пережившему супругу на половину общего имущества, нажитого во время брака.

По письменному заявлению наследников, принявших наследство, и с согласия пережившего супруга в свидетельстве о праве собственности может быть определена и доля умершего супруга в общем имуществе.

Нотариус до выдачи свидетельства о праве собственности проверяет:

1) факт и дату смерти (по свидетельству о смерти);

2) наличие брачных отношений между заявителем и умершим (по свидетельству о браке);

3) право собственности на имущество, время его приобретения, факт приобретения его в браке (по правоустанавливающим документам);

4) отсутствие брачного контракта (переживший супруг должен указать в заявлении, что не был заключен между ним и умершим супругом договор об изменении режима общей совместной собственности на имущество, нажитое во время брака);

5) при наличии несовершеннолетних наследников согласие органов опеки и попечительства.

Нотариус не может отказать в выдаче свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе, даже если по документам не представляется возможным определить время приобретения имущества, но со стороны наследников не заявлено возражений против выдачи пережившему супругу данного свидетельства.

Если умерший супруг оставил завещание на все свое имущество пережившему супругу и лишил тем самым всех остальных наследников, то нет оснований требовать их согласия на определение доли супруга и их согласия на выдачу свидетельства о праве собственности.

Переживший супруг не может отказаться от своей доли в общем имуществе в пользу кого-либо из наследников и вправе получить свидетельство о праве собственности на причитающуюся долю в общем имуществе супругов, если умерший завещал ему все свое имущество, а на остальную часть имущества – свидетельство о праве на наследство по завещанию.

Если же документ устанавливает, что имущество супругов является общей долевой собственностью, то свидетельство о праве собственности не может быть выдано.

В случае возникновения спора между пережившим супругом и наследниками умершего супруга или его кредиторами супружеская доля в общем имуществе может быть определена в судебном порядке.

Имущество пережившего супруга и (или) его доля в общем имуществе могут быть определены и на основании брачного договора, заключенного между лицами, вступающими в брак или между супругами согласно семейному законодательству.

В случае когда лица не состояли в зарегистрированном браке, они супругами не признаются и друг после друга не наследуют. Имущество, приобретенное данными лицами, не признается совместной собственностью и, следовательно, при возникновении вопросов, связанных с разделом такого имущества, необходимо руководствоваться правилами ГК РФ о долевой собственности.

Родные братья и сестры отнесены законодателем к наследникам второй очереди по закону. Родными братьями и сестрами являются лица, имеющие общих отца и (или) мать. Эти лица состоят во второй степени родства по боковой линии. При этом выделяют полнородных и неполнородных братьев и сестер. Братья и сестры признаются полнородными, если у них общими являются оба родителя. Если же общим является только один из родителей (отец или мать), то такие братья и сестры являются неполнородными. Неполнородные братья и сестры подразделяются на единокровных и единоутробных. Единокровными признаются неполнородные братья и сестры, у которых общий отец, а если общей является мать, то неполнородные братья и сестры являются единоутробными.

Полнородные и неполнородные братья и сестры являются наследниками второй очереди по закону. В число наследников второй очереди по закону не входят сводные братья и сестры, т. е. лица, не имеющие общего родителя и не относящиеся к числу родственников второй степени родства.

Кроме полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя, в круг наследников второй очереди по закону входят дедушка и бабушка наследодателя как со стороны отца, так и со стороны матери (ст. 1143 ГК РФ). Эти лица могут призываться к наследованию по закону, если отсутствуют наследники первой очереди или в случае, когда их сын или дочь (родитель наследодателя) является недостойным наследником.

Наследниками третьей очереди по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя).

Доказательством происхождения одного лица от другого подтверждается родственной связью наследодателя и наследника любой призываемой к наследованию очереди.

Пасынки, падчерицы, отчим и махеча наследодателя входят в круг наследников по закону и отнесены законодателем в седьмую очередь. По ранее действовавшему законодательству о наследовании и сложившейся судебной практике (Текст постановления официально опубликован не был (настоящее постановление фактически прекратило действие); Постановление Пленума Верховного Суда РФ О некоторых вопросах, возникающих у судов по делам о наследовании, см. также Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 1991 г. № 2 // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 1991. № 7) пасынки, падчерицы, отчим и махеча наследодателя могли быть призваны к наследованию по закону лишь в качестве нетрудоспособных иждивенцев наследодателя.

Таким образом, с принятием части третьей ГК РФ пасынки, падчерицы, отчим и махеча наследодателя призываются к наследованию в силу отнесения их к свойственникам (свойство в данном случае является юридическим фактом, с которым законодатель связывает возникновение наследственных прав и обязанностей).

Свойство представляет собой связь, возникающую вследствие брака между супругом и родственниками другого супруга, а также между родственниками супругов.

Пасынок – это сын одного из супругов по отношению к другому, для него неродному.

Падчерица – это дочь одного из супругов по отношению к другому, для нее неродному.

Отчим – это муж матери по отношению к ее детям от прежнего брака или от другого мужчины, с которым мать в браке не состояла.

Мачеха – это жена отца по отношению к его детям от прежнего брака или от другой женщины, в браке с которой отец не состоял, но его отцовство было установлено в порядке, предусмотренном законом.

Для призвания пасынка, падчерицы, отчима и махечи наследодателя к наследованию в качестве наследников седьмой очереди по закону необходимо: во-первых, отсутствие наследников предшествующих шести очередей; во-вторых, наличие отношений свойства с наследодателем на день открытия наследства.

Если имеет место усыновление пасынка или удочерение падчерицы отчимом либо махечой, отношения свойства между указанными лицами прекращаются. В данном случае эти лица призываются не как свойственники, а как родственники, т. е. усыновленный и усыновитель призываются к наследованию по закону на правах наследников первой очереди. В соответствии с п. 1 ст. 1147 ГК РФ при наследовании по закону усыновленный и его потомство, с одной стороны, и усыновитель и его родственники – с другой, приравниваются к родственникам по происхождению (кровным родственникам).

Особый интерес представляет вопрос о том, что же происходит в случае, когда имеет место расторжение брака, породившего отношения свойства? В данном случае расторжение брака влечет разрыв отношений свойства и, следовательно, бывшие свойственники не могут относиться к числу наследников по закону седьмой очереди и не призываются к наследованию.

Если же брак был прекращен вследствие смерти одного из супругов, то отношения свойства не разрываются, следовательно свойственники являются наследниками и подлежат призванию в качестве наследников по закону седьмой очереди.

Усыновитель и его родственники, усыновленный и его потомство в соответствии со ст. 1147 ГК РФ также обладают наследственными правами. По общему правилу наследственные права усыновленных и усыновителей приравниваются к наследственным правам детей и родителей. Поэтому они могут наследовать по закону после усыновителя, его родственников (родителей, дедушки, бабушки), а также детей усыновителя, но не после своих родителей и их родственников, поскольку правовая связь с ними у усыновленного ребенка утрачивается в результате акта усыновления (усыновленный и его потомство не наследуют по закону после смерти родителей усыновленного и других его родственников по происхождению, а родители усыновленного и другие его родственники по происхождению не наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомства – п. 2 ст. 1147 ГК РФ).

Усыновленные дети утрачивают имущественные права по отношению к своим кровным родителям. Прекращение наследственных прав кровных родителей в отношении усыновленных детей и наоборот происходит лишь при наследовании по закону, но не по завещанию.

Усыновление прекращается со дня вступления в законную силу решения суда об отмене усыновления (ст. 14 °CК РФ). При отмене усыновления в соответствии с правилами ст. 143 СК РФ правоотношения кровных родителей и детей восстанавливаются, следовательно восстанавливается и право наследования по закону, т. е. родители и дети наследуют друг после друга как наследники первой очереди по закону.

В случае когда в соответствии со ст. 137 СК РФ усыновленный сохраняет по решению суда отношения с одним из родителей или другими родственниками по происхождению, усыновленный и его потомство наследуют по закону после смерти этих родственников, а последние наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомства.

Если на основании договора ребенок передается на воспитание в приемную семью, происходит принятие ребенка на фактическое воспитание и содержание без соблюдения формальной процедуры усыновления, принятие под опеку (на попечительство), то в этом случае право наследования не наступает.

3.4. Наследование по праву представления

Термин «наследование по праву представления» ранее действовавшее законодательство не использовало, но данный термин получил распространение в теории наследственного права и в правоприменительной практике (нотариальной и судебной).

Гражданский кодекс РФ закрепляет субинститут « наследование по праву представления», под которым следует понимать переход доли наследника, умершего до открытия наследства, к его соответствующим потомкам (ст. 1146 ГК РФ).

Правила о наследовании по праву представления подлежат применению в следующих случаях:

а) если наследник умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем (т. е. является коммориентом);

б) если отсутствует завещание.

В последнем случае необходимо отметить следующее. В соответствии с п. 2 ст. 1121 ГК РФ завещатель может указать в завещании другого наследника (подназначение наследника) на случай, если назначенный им в завещании наследник или наследник завещателя по закону умрет до открытия наследства либо одновременно с завещателем и т. д., в данном случае наследование по праву представления недопустимо. А если же завещатель не подназначил наследника, то в данном случае будет иметь место наследование по закону в порядке очередности наследников по закону по правилам ст. 1141–1145 ГК РФ.

Наследование по праву представления – это особый порядок призвания наследников к наследованию по закону. Право представления является правом потомков наследника, умершего до открытия наследства, получить из наследственного имущества ту долю, которая причиталась бы ему, если бы он был жив в момент открытия наследства.

Наследование по праву представления может иметь место только при наследовании по закону, и перечень лиц, которые могут наследовать по праву представления, ограничивается только первыми тремя очередями наследников по закону. Если до открытия наследства или одновременно с наследодателем умер наследник по завещанию, которому не был подназначен наследник, то применению подлежат правила приращения наследственных долей (ст. 1161 ГК РФ).

Наследниками по праву представления могут быть следующие лица:

а) внуки наследодателя и их потомки в соответствии с п. 2 ст.1142 ГК РФ. Так, если внук наследодателя на момент открытия наследства еще не родился, но был зачат при жизни наследодателя, то и в этом случае будет иметь место наследование по праву представления;

б) дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя) в соответствии с п.2 ст. 1143 ГК РФ;

в) дети полнородных и неполнородных братьев и сестер родителей наследодателя (двоюродные братья и сестры наследодателя) в соответствии с п. 2 ст. 1144 ГК РФ.

Следовательно, к вышеназванным наследникам по праву представления переходит только доля наследника по закону, которая делится между ними поровну.

Особенность наследования по праву представления, как отмечает Шелютто М.Л., состоит в том, что к наследникам по праву представления переходит только доля, причитавшаяся тому наследнику по закону, которого они заменяют («представляют»). Термин «наследование по праву представления» не означает, что наследники выступают в гражданско-правовом смысле представителями своего умершего предка – наследника по закону. Конечно, ни о каком посмертном представительстве речи нет.

Не наследуют по праву представления потомки наследника, который умер до открытия наследства либо был объявлен судом умершим или умер одновременно с наследодателем и который не имел бы права наследовать в соответствии с п.1 ст. 1117 ГК РФ.

3.5. Наследование выморочного имущества

«Выморочное имущество» представляет собой юридический термин, который получил легальное закрепление в части третьей ГК РФ. В ГК РСФСР 1964 г. термин «выморочное имущество» не использовался, но переход имущества умершего к государству по праву представления по закону практически в тех же случаях был предусмотрен (ст. 552 ГК РСФСР).

Публично-правовые образования (Российская Федерация, субъекты РФ и муниципальные образования) могут быть призваны к наследованию по закону согласно части третьей ГК в одном лишь случае – при выморочности имущества. По ГК РСФСР 1964 г. государство, не будучи наследником по завещанию, могло быть призвано к наследованию по закону, помимо перечисленных выше случаев, еще и при отказе от наследства в его пользу наследника по закону или по завещанию. Из п. 1, 2 ст. 1158 ГК РФ следует, что отказ от наследства в пользу Российской Федерации возможен, только если она является наследником по завещанию.

Наследственное имущество признается выморочным, если нет наследников ни по завещанию, ни по закону, либо никто из наследников не имеет права наследовать, либо все наследники отстранены от наследования, либо все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника (ст. 1151 ГК РФ).

Таким образом, имущество становится выморочным, если полностью отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию либо никто из наследников по тем или иным основаниям не может принять наследство.

Выморочным может быть как имущество в целом, так и часть наследственного имущества в случае, когда наследников по закону нет, а завещание касается только отдельной части имущества. Следовательно, выморочным будет признаваться часть имущества, не охваченная завещанием.

В ГК РФ не регулируется вопрос о выморочном имуществе, находящемся за пределами Российской Федерации. Так, по мнению Гришаева С.П., можно предположить, что в таких случаях выморочное имущество переходит в собственность Российской Федерации. Однако наследство должно перейти к тому государству, на территории которого находится выморочное имущество на момент открытия наследства. Так, если имущество российского гражданина находится на территории иностранного государства и наследников нет, то Российская Федерация не может на него претендовать. Поэтому выморочное имущество должно перейти в таких случаях к тому государству, чьим гражданином был наследодатель в момент своей смерти. Именно такой подход был, в частности, закреплен в ГК РСФСР 1922 г.

Прежде всего представляется необходимым определить правовую природу выморочного имущества.

Исторически существовали два разных подхода к решению этого вопроса, которые получили нормативное закрепление в наследственном законодательстве зарубежных стран.

Согласно первому подходу приобретение государством выморочного имущества рассматривается как наследование, т. е. производный способ приобретения права собственности в порядке универсального правопреемства. Данный подход распространен в Германии, Испании, Италии, Швейцарии.

Второй подход характеризуется тем, что государство приобретает выморочное имущество как бесхозяйное без каких-либо обременений, следовательно имеет место первоначальный способ приобретения права собственности. Это типично, к примеру, для Англии, США, Франции.

Российское гражданское законодательство рассматривает наследование как производный способ приобретения права собственности, так как в соответствии со ст. 1110 ГК РФ наследование представляет собой переход имущества умершего к другим лицам в порядке универсального правопреемства, т. е. в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил ГК РФ не следует иное.

Государство – это особый наследник по закону, не относящийся ни к одной из очередей наследников. Хотя существует и другая точка зрения. Так, например, Зайцева Т.И. и Крашенинников П.В. указывают, что Российскую Федерацию с определенной долей условности можно поставить в девятую очередь наследников по закону. Вместе с тем, по мнению вышеназванных ученых, возможно предположить, что с введением восьми очередей наследников по закону государство или иные публичные образования будут призываться к наследованию достаточно редко. Особенность наследования выморочного имущества заключается в том, что Российская Федерация как наследник выразила свою волю в законе на принятие любого выморочного имущества.

Право наследования по закону признается за Российской Федерацией, субъектами РФ и муниципальными образованиями. Ранее до принятия и введения в действие Федерального закона от 29 ноября 2007 г. № 281-ФЗ данное право признавалось только за Российской Федерацией, а субъекты РФ и муниципальные образования могли призываться к наследованию только по завещанию (п. 2 ст. 1121 ГК РФ).

Иностранные государства не могут наследовать по закону выморочное имущество. В соответствии с п. 2 ст. 1116 ГК РФ иностранные государства могут призываться к наследованию по завещанию.

Принятие выморочного имущества, как отмечает Эрделевский А.М., следует рассматривать не только как право, но и как обязанность государства, т. е. государство не может в отличие от других наследников отказаться от его принятия. Следовательно, государство, выступающее в качестве наследника по закону выморочного имущества, наделено особым статусом, который в некоторых отношениях отличает его от положения других наследников по закону. В частности, на Российскую Федерацию не распространяются правила о принятии и отказе от наследства, о сроке на принятие наследства, нормы, предусматривающие принятие наследства после истечения установленного срока, а также нормы, допускающие наследственную трансмиссию.

Таким образом, федеральным законом предусмотрена возможность наследования по закону выморочного имущества в виде жилых помещений не только Российской Федерацией, как это устанавливалось ранее, но и муниципальными образованиями либо субъектами РФ – городами федерального значения, на территории которых расположены указанные жилые помещения. Выморочное жилое помещение включается в соответствующий фонд социального использования. Иное выморочное имущество, как и прежде, переходит в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации.

Возможность наследования выморочного имущества в виде жилых помещений муниципальными образованиями и городами федерального значения поможет частично решить проблему нехватки жилья, предоставляемого муниципальными образованиями по договору социального найма гражданам, состоящим на учете по улучшению жилищных условий.

Выморочность имущества устанавливается после истечения срока принятия наследства.

Особенность положения государства как наследника по закону выморочного имущества заключается в применении к нему большинства гражданско-правовых норм, установленных для всех наследников по закону.

Государство, будучи наследником по закону, попадает под действие нормы п. 1 ст. 1175 ГК РФ и несет ответственность по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества. Кроме того, кредиторы наследодателя вправе предъявить свои требования Российской Федерации, субъекту РФ или муниципальному образованию как наследнику по закону. При этом Российской Федерации, субъектам РФ и муниципальным образованиям, как и любому наследнику, дается процессуальная льгота. Согласно п. 3 ст. 1175 ГК РФ суд обязан приостановить рассмотрение дела, возбужденного в связи с предъявлением кредиторами исков к выморочному имуществу, до перехода выморочного имущества в порядке наследования к Российской Федерации, субъекту РФ или муниципальному образованию.

Эти правила закона подтверждают вывод о том, что переход к государству выморочного имущества является наследованием. Государство принимает не «сухой остаток» имущества, свободного от погашенных долгов наследодателя, – оно становится правопреемником наследодателя в отношении как имущественных прав, так и имущественных обязанностей (долгов).

Государство возмещает расходы по ст. 1174 ГК РФ и несет ответственность по долгам в пределах стоимости перешедшего к нему выморочного имущества. Отсюда возникает вопрос, какой из государственных органов должен исполнять эти обязанности? Представляется, что это прежде всего зависит от характера заявленных требований. Если требования являются денежными, то, очевидно, они должны удовлетворяться за счет казны Российской Федерации и по аналогии со ст. 1071 ГК РФ предъявляться к финансовым органам. Если же заявлены требования с элементами вещных прав (залога, сохранения права аренды вещи – ст. 617 ГК РФ, найма жилого помещения – ст. 675 ГК РФ), то данные обременения с присущим им свойством следования несут государственные органы, приобретшие обремененную вещь.

При этом требования о возмещении расходов по ст. 1174 ГК РФ подлежат удовлетворению до уплаты долгов кредиторам наследодателя. В п. 2 ст. 1174 ГК РФ установлена очередность удовлетворения этих требований: в первую очередь возмещаются расходы, вызванные болезнью или похоронами наследодателя; во вторую – расходы на охрану наследства и управления им; в третью – расходы, связанные с исполнением завещания. Согласно ст. 69 Основ законодательства РФ о нотариате нотариус по месту открытия наследства до выдачи государству свидетельства о праве на наследство дает распоряжение об оплате за счет наследственного имущества указанных расходов. Таким образом, эти требования должны предъявляться лицами, имеющими право на их возмещение, в пределах шестимесячного срока.

Требования же кредиторов наследодателя могут быть предъявлены в пределах сроков исковой давности, установленных для данных требований, что следует из п. 3 ст. 1175 ГК РФ и соответствует ст. 201 ГК РФ. Вместе с тем в отличие от общих правил течения сроков исковой давности срок предъявления требований кредиторами наследодателя не подлежит перерыву, приостановлению и восстановлению (ч. 2 п. 3 ст. 1175 ГК РФ).

Документом, подтверждающим право государства на на следство, является свидетельство о праве на наследство, которое выдается в общем порядке – по заявлению наследника по месту открытия наследства или иным должностным лицом, уполномоченным законом совершать этот акт (п. 1 ст. 1162 ГК РФ). Поскольку Российская Федерация, субъекты РФ и муниципальные образования являются особым субъектом, выступающим в гражданском обороте через различные органы, действующие в рамках их компетенции (ст. 125 ГК РФ), то правила, закрепленные в ст. 1162 ГК РФ необходимо применять с учетом этих особенностей. Так, ряд авторов полагает, что свидетельство о праве на наследство выморочного имущества должно быть выдано на имя Российской Федерации, субъекта РФ и муниципального образования как особого наследника, т. е. без указания конкретных органов. Свидетельство должно выдаваться в нескольких экземплярах на отдельные части выморочного имущества в зависимости от вида имущества по заявлению соответствующих компетентных органов.

Согласно п. 3 ст. 1151 ГК РФ порядок наследования и учета выморочного имущества, переходящего в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации, а также порядок передачи его в собственность субъектов Российской Федерации или в собственность муниципальных образований определяется законом. Данная норма относительно недавно подверглась некоторым изменениям, так как до введения в действие Федерального закона от 29 ноября 2007 г. № 281-ФЗ речь шла только о возможности перехода наследственного имущества как выморочного в собственность Российской Федерации.

Возможно предположить, что в законе должно быть определено имущество, переходящее в собственность субъектов РФ и муниципальных образований. Так, Эрделевский А.М. полагает, что, поскольку не всегда целесообразно оставление унаследованного имущества в собственности государства, законом должны быть определены основания и порядок передачи этого имущества субъектам РФ и муниципальным образованиям. Например, в муниципальную собственность целесообразно передавать жилые помещения в домах муниципального жилищного фонда и жилые помещения в домах жилищно-строительных кооперативов.

Выморочное имущество переходит либо в государственную собственность (федеральная собственность, собственность субъекта РФ), либо в муниципальную собственность (собственность городских и сельских поселений), следовательно поступает в государственную или муниципальную казну в соответствии с правилами п. 4 ст. 214 ГК РФ. Имущество, которое может находиться в собственности субъекта РФ, определено в Федеральном законе от 6 октября 1999 г. № 184-РФ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», а в собственности муниципальных образований – в Федеральном законе от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

В настоящее время согласно постановлению Правительства РФ от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом» данное Федеральное агентство является федеральным органом исполнительной власти, управомоченным принимать выморочное имущество, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации переходит в порядке наследования в собственность Российской Федерации.

В отношении земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения следует иметь в виду, что согласно подп. 2 п. 2 ст. 80 Земельного кодекса РФ (далее – ЗК РФ) такие участки поступают в фонд перераспределения земель, если нет наследников ни по закону, ни по завещанию, либо ни один из наследников не принял наследство, либо все наследники лишены завещателем наследства, либо наследник отказался от наследства в пользу государства или отказался от наследства без указания, в пользу кого он отказывается от наследства. Земли фонда перераспределения земель в соответствии со ст. 18 ЗК РФ отнесены к землям, являющимся собственностью субъекта РФ. С учетом указанной нормы орган исполнительной власти, уполномоченный принимать в порядке наследования земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, определяется субъектом РФ.

Вышесказанное подчеркивает необходимость принятия специального закона, в котором должны быть определены основания и порядок передачи выморочного имущества субъектам РФ и муниципальным образованиям, закреплен порядок перехода выморочного имущества, указан федеральный орган, принимающий во владение вещи, входящие в выморочное имущество, а также орган, который будет оплачивать долги наследодателя, участвовать в отношениях с другими лицами, претендующими на то же наследство либо оспаривающими его выморочность.

Государство как наследник по завещанию или по закону имеет свою специфику, которая проявляется, в частности, в том, что на государство не распространяется правило о праве наследника отказаться от наследства и что от него не требуется каких-либо действий для принятия наследства. Среди прочего это означает, что принятие имущества является не только правом, но и обязанностью государства. Кроме того, если в качестве наследников по завещанию значатся субъекты права хозяйственного ведения или оперативного управления (государственные или муниципальные предприятия и учреждения или казенные предприятия), то фактически наследником такого имущества является государство или муниципальное образование, но не само юридическое лицо. Другими словами, имущество может быть передано и названным юридическим лицам, но собственником этого имущества в любом случае станет государство (или муниципальное образование).

На сегодняшний день, однако, далеко не все вопросы вступления государства в права наследства проработаны с нормативной точки зрения. Так, в частности, согласно п. 3 ст. 1151 ГК РФ «порядок наследования и учета выморочного имущества, переходящего в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации, а также порядок передачи его в собственность субъектов Российской Федерации или в собственность муниципальных образований определяется законом». Однако до настоящего времени соответствующий закон не принят. Единственное, что необходимо отметить, что законодателем были внесены изменения и дополнения в часть третью ГК РФ, в том числе и о наследовании выморочного имущества.

Контрольные вопросы

1. В каких случаях имеет место наследование по закону?

2. Назовите юридические факты, являющиеся основанием для включения гражданина в состав наследников по закону?

3. Сколько очередей наследников выделяет ГК РФ?

4. Кто входит в круг наследников по закону?

5. Могут ли юридические лица быть наследниками по закону?

6. Каков порядок распределения наследников по очередям?

7. Могут ли дети, родившиеся после смерти наследодателя, призываться к наследованию по закону?

8. Каковы особенности наследования супругом наследодателя?

9. Каков порядок наследования усыновителями и усыновленными?

10. Каков порядок наследования имущества братьями и сестрами?

11 Кто такие свойственники, и могут ли они призываться к наследованию?

12. Что такое наследование по праву представления?

13. В чем отличие наследования по праву представления от наследственной трансмиссии?

14. Кто может быть наследником по праву представления?

15. Допускается ли наследование по праву представления при наследовании по завещанию?

16. Каковы особенности наследования выморочного имущества?

17 Может ли государство отказаться от наследства? 18. Могут ли иностранные государства наследовать по закону российское выморочное имущество?


Практика наследования по завещанию только набирает обороты в нашем государстве. Между тем, более распространенным по-прежнему остается способ наследования по закону.

Как известно, основными принципами наследования по закону являются:

  1. В основе права наследования по закону лежат родственные и супружеские отношения;
  2. Круг наследников определен законом и является исчерпывающим;
  3. Законом установлено 7 очередей наследников;
  4. Право наследования передается от одной очереди к другой по установленным правилам;
  5. Действует презумпция равенства долей в наследственном имуществе для представителей одной очереди (за исключением наследования по праву представления).

В этой статье мы рассмотрим, как вышеуказанные принципы реализуются на практике.

Переход права наследования от одной очереди к другой

Чуть ниже мы рассмотрим, что представляет собой очередность наследников. Но прежде – разберемся, по каким правилам переходит право наследования от одной очереди к другой (согласно статьям 1113-1114 ГК РФ).

Итак, право наследования переходит от одной очереди наследников к другой, если на момент открытия наследства…

  • Нет ни одного представителя предыдущей очереди, что достоверно установлено нотариусом (например, все они уже умерли);
  • Ни один представитель предыдущей очереди не имеет права наследования (например, родители, лишенные родительских прав);
  • Все представители предыдущей очереди лишены наследства решением суда (например, за злостное уклонение от выполнения обязательств по содержанию наследодателя);
  • Все представители предыдущей очереди были лишены наследства завещанием наследодателя;
  • Ни один представитель предыдущей очереди не принял наследство;
  • Все представители предыдущей очереди заявили отказ от наследства;

Если имеет место хотя бы одно из перечисленных обстоятельств, право наследования переходит от предыдущей очереди — к следующей.

Очередность наследников

А теперь рассмотрим очередность, в порядке которой происходит наследование по закону.

Первая – муж или жена, дети и родители умершего;

Вторая – дедушки и бабушки, а также братья и сестры умершего;

Третья – тети и дяди умершего (братья и сестры его родителей);

Четвертая – прадедушки и прабабушки умершего (родители его дедушки и бабушки);

Пятая – двоюродные дедушки и бабушки (братья и сестры дедушек и бабушек), двоюродные внуки и внучки (дети племянников и племянниц),

Шестая – двоюродные внуки и внучки (дети двоюродных сестер и братьев), двоюродные дяди и тети (дети двоюродных бабушек и дедушек), двоюродные племянники и племянницы (дети двоюродных братьев и сестер);

Седьмая – отчим и мачеха, пасынки и падчерицы.

Степень родства определяется количеством рождений между наследодателем и наследником. Усыновленные и удочеренные — приравниваются к родным и наследуют наравне с родными.

В порядке исключения право наследования приобретают иждивенцы наследодателя (об этом речь пойдет ниже).

Рассмотрим подробнее основные принципы наследования каждой из очередей.

Кто вступает в наследство в первую очередь?

В первую очередь в наследство вступают самые близкие люди умершего – его супруг или супруга, а также дети и родители.

Выше упоминалось, что доли каждого представителя одной очереди равны. Однако требуется определенное уточнение, касающееся раздела имущества умершего между наследниками первой очереди. Дело в том, что существует понятие совместной собственности супругов. Не все имущество, принадлежавшее умершему, являлось его личной собственностью. Часть имущества могла принадлежать супругам на праве совместной собственности. Следовательно, вначале требуется выделить из совместного имущества долю, принадлежащую супругу. Оставшееся имущество делится между наследниками в равных долях, причем супруг или супруга также получает свою законную долю. На практике это выглядит так, будто доли наследников не равны – большую часть по сравнению с детьми и родителями получает супруг или супруга.

Обратите внимание! Личное имущество, не являвшееся совместной собственностью супругов, наследуется в равных долях.

Супруг или супруга . Право наследования возникает только в случае регистрации брака в органах ЗАГС. Если на момент открытия наследства брак был расторгнут или признан недействительным, супруг или супруга не имеет права наследования.

Дети. Закон устанавливает, что все дети умершего имеют равные права, независимо от того, были они рождены в браке (в том числе, в браке, признанном недействительным) или вне брака. Дети имеют право наследования даже в том случае, если наследодатель был лишен родительских прав.

Родители имеют право наследования, если на момент открытия наследства они не были лишены родительских прав или восстановили родительские права.

К числу наследников первой очереди могут быть отнесены внуки и внучки наследодателя, но только по праву представления (вместо умерших на момент открытия наследства детей наследодателя) – об этом подробнее ниже.

Вторая очередь

Если имеют место обстоятельства, перечисленные выше, право наследования переходит ко второй очереди. Представителями второй очереди являются:

Братья и сестры — полнородные (имеющие общих отца и мать) и неполнородные (имеющие общего отца – единокровные, общую мать — единоутробные) братья и сестры. Сводные братья и сестры (не имеющие общего отца и/или общей матери) ко второй очереди не относятся.

По праву представления вместо братьев и сестер могут наследовать их дети – племянники и племянницы наследодателя.

Дедушки и бабушки (как по линии отца, так и по линии матери).

Третья и последующие очереди

В том же порядке, который указан выше, происходит переход права наследования к следующим очередям.

Наследниками третьей очереди являются дяди и тети наследодателя (как по линии отца, так и по линии матери). Кроме того, наследовать по праву представления могут их дети — двоюродные братья и сестры наследодателя (при условии, что дяди и тети наследодателя умерли до открытия наследства).

При наступлении соответствующих обстоятельств, право наследования переходит от первой, второй и третьей очередей — к четвертой и последующим очередям.

Особая категория наследников по закону – иждивенцы

Кто такие иждивенцы?

Это нетрудоспособные лица, которые более года находились на содержании наследодателя : пенсионеры (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет, но некоторые работники становятся пенсионерами раньше), инвалиды I, II, III группы, инвалиды с детства.

Как наследуют иждивенцы?

Иждивенцы могут наследовать одновременно с наследниками любой очереди (кроме первой ), даже если относятся к последующим очередям.

Иными словами, являясь дальними родственниками наследодателя, иждивенцы могут вступить в наследство одновременно с более близкими родственниками (начиная со второй очереди). А если законные наследники (со второй по седьмую очередь) отсутствуют – могут наследовать единолично (как наследники восьмой очереди).

Условия наследования иждивенцами:

  • нетрудоспособность, подтвержденная документально;
  • документально подтвержденный факт пребывания на иждивении наследодателя не менее года до самой его смерти;
  • если иждивенец не является родственником наследодателя или является настолько дальним родственником, что не входит в состав ни одной из 7 очередей, условием наследования является проживание совместно с наследодателем не менее 1 года до самой его смерти.

Право представления

Если еще раз внимательно перечитать список наследников с первой по седьмую очередь, мы не увидим там таких родственников, как внуки или племянники наследодателя. Почему? Ответ на этот вопрос можно получить при рассмотрении понятия права представления .

Предположим, один из наследников умер раньше или одновременно с наследодателем (например, сын умер раньше или одновременно с отцом). По праву представления вместо умершего наследника будут наследовать его наследники (например, дети, то есть внуки наследодателя).

Доля наследников по праву представления ограничивается долей того умершего наследника, вместо которого они наследуют. Эта доля делится поровну между наследниками по праву представления. Если наследник по праву представления один (например, единственный ребенок), его доля будет совпадать с долями остальных.

Наследование по праву представления возможно в любой очереди.

Возможно ли наследование по закону при наличии завещания?

Но даже при наличии завещания не исключено наследование по закону (в порядке очередности). Это возможно в следующих случаях:

  • Завещание признано недействительным. Подробнее об этом читайте в статье « »;
  • Наследники по завещанию не вступили в наследство в течение отведенных для этого 6 месяцев;
  • Наследники по завещанию были признаны недостойными;
  • Завещатель не учел права обязательных наследников.

Право на обязательную часть

Владелец имеет право составить завещание и распорядиться имуществом по своему усмотрению. Однако в некоторых случаях это право в определенной мере ограничено, в частности, когда нарушает право обязательных наследников. Речь идет об особой, социально незащищенной категории лиц – о несовершеннолетних детях или нетрудоспособных (инвалидах, пенсионерах) родителях, супругах, детях. Они имеют право на обязательную часть в наследстве, даже если завещанием они лишены чего-либо.

Обязательная доля – это половина той доли, которая перешла бы в их собственность при отсутствии завещания.