Понятие наследства (наследственная масса, наследственное имущество). Наследство (наследственное имущество)

Наследством является объект права граждан, которым они могут воспользоваться или отказаться от него. В состав наследственной массы входит любое имущество, обязанности и права, которые закон позволяет включить в текст завещания и передать наследникам. Независимо от того, переходит собственность родственникам по завещанию или по закону в порядке установленной очереди, все процедуры осуществляются добровольно в соответствии с нормами Конституции Российской Федерации.

К наследуемой массе отнесены денежные средства, депозиты, вклады, ценные бумаги и акции, передаваемые объекты и вещи. Нюансы наследуемых прав зависят от действующего законодательства и завещания, если его при жизни оформил наследодатель. Эти документы регулируют гражданские имущественные права, при этом сам наследодатель имеет возможность лишить наследства кого-либо по своему желанию.

Вступление в наследственные права не автоматическое. Для этого потребуется в установленный срок обратиться в нотариальную контору. При этом важно помнить, что вместе с имуществом во владение переходят и обязательства с долгами. Кроме того, есть объекты, которые не входят в состав наследства.

Дорогие читатели!

Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа →

Это быстро и бесплатно! Или звоните нам по телефонам (круглосуточно):

Об объектах наследования

Чтобы лучше понимать суть наследственного имущества, необходимо знать, что к нему причисляется:

  • Недвижимость (квартира, частный дом, комната, земельный участок, гараж, нежилой объект);
  • Движимое имущество (автотранспорт, мебель, техника, деньги, драгоценности, банковские вклады с дивидендами, прочее).

Перед передачей наследства будущим собственникам, его оценивают в денежном эквиваленте. Без данной процедуры обойтись невозможно, поскольку предусматривается государственная пошлина, размер которой необходимо высчитать. Несмотря на то, что государством предусмотрены некоторые льготы при налогообложении, воспользоваться ими могут далеко не все.

Не менее важно обозначить и то, что нельзя принять наследственные объекты выборочно – человек либо принимает всё, включая обязанности и задолженности, либо отказывается от всего полностью. Исходя из этого, вступая в наследственные права нужно тщательно оценивать такое решение, так как иногда в итоге можно остаться не с наследством, а разориться.

Что исключается из состава?

Следует непременно знать, что не входит в список передаваемого наследства – это обязательства и права умершего лица, которые неразрывно с ним связаны, а именно:

  • Обязанности по выплате и получению алиментов;
  • Обязанности и права, которые возникли в результате заключения договора о безвозмездном пользовании;
  • Субсидии и льготы по налогам;
  • Обязанности относительно возмещения нанесённого ущерба жизни и здоровью физического лица.

В том числе нельзя наследовать компенсации, которые были положены наследодателю при жизни и возникли в результате подписания трудового договора.

Немало спорных вопросов в наследовании возникает между правопреемниками из-за имеющейся задолженности умершего человека. Здесь важно знать, что в соответствии с российским законодательством, наследникам передаётся долг соразмерно принятому имуществу. Иными словами, если есть квартира, ипотека по которой не выплачена полностью, и эту недвижимость наследует три человека, задолженность ложится на всех троих, и каждый будет обязан заплатить только треть от общей суммы. Соответственно, ответственность за свою часть долга каждый несёт самостоятельно и не может переложить её на кого-то другого.

Всё, что в наследство не входит, после смерти человека попросту аннулируется и не достаётся никому. Также нужно обозначить, что авторские права не наследуются. Правовые приемники могут унаследовать только права на повторное использование объекта авторских прав, но сам он будет под именем умершего наследодателя, а не его родственников. Такие правила обусловлены тем, что авторское право неотъемлемо от личности человека.

Не наследуемые права

Необходимо знать не только об исключениях в праве наследования. Так, помимо перечисленного ранее, к составу наследства не относятся пенсионные начисления (кроме тех, которые умерший не успел получить), договора аренды и найма жилья, обязательства перед членскими кооперативами, а также автотранспорт, который был выдан инвалиду по необходимости, однако право пользоваться им членам семьи унаследовать можно.

Более того, когда наследодатель при жизни оформил страховой договор, указав получателем денежной выплаты постороннего человека или родственника, который не относится к , действует правило завещания. То есть, средства действительно получит указанный человек и никто более.

Есть также некоторые выплаты, которые в массу наследства не включены, но особые условия позволяют их получить членам семьи в одинаковых долях (пособие по рождению ребёнка, назначенная при жизни и недополученная заработная плата).

Нельзя унаследовать муниципальное жильё и иную государственную недвижимость, даже если наследодатель пользовался ней всю свою жизнь и иной не имеет. Также не получится получить в наследство недвижимые объекты, которые были незаконно возведены и не зарегистрированы.

Как включить дополнительное имущество?

Иногда, проанализировав, что входит в состав передаваемого наследства, правопреемники обнаруживают, что в список включено не всё имущество. В таком случае придётся обращаться в суд с исковым заявлением. Иск должен содержать в себе прошение включить определённую собственность в наследственную массу. На практике это достаточно распространённые запросы.

Важно учитывать, что обратиться в суд с подобным прошением можно только в течение шести месяцев со дня смерти гражданина и не позднее данного срока. Придётся оплатить государственную пошлину, после чего подать заявление с документами в судебный орган по месту последней регистрации умершего лица. Категория таких исков – имущественные споры.

Документы (копии), которые подаются вместе с иском:

  • Личный паспорт заявителя;
  • Свидетельство о смерти наследодателя;
  • Квитанция об уплате государственной пошлины;
  • Правоустанавливающие бумаги на наследуемое имущество, которое нужно включить в состав наследства;
  • Справка об оценочной стоимости объекта, который не наследуется по ошибке;
  • Документы, которые не соответствуют действительности (из-за которых возник имущественный спор и необходимость включить собственность в массу);
  • Все имеющиеся свидетельства и доказательства того, что имущество, не включённое в наследственную массу, действительно принадлежало умершему лицу.

Об отдельных видах наследства

Стоит внимания и то, что все памятные награды умершего лица, выданные ему государством, но не принадлежащие государственным наградным системам, согласно президентскому Указу, должны быть переданы правовым приемникам наследодателя в общем порядке. Соответственно, все ордена, грамоты и почётные знаки, входящие в государственную наградную систему, к составу наследуемого имущества не относятся.

Если умерший при жизни начал процедуру приватизации жилья, которая теперь бессрочна, то наследуемые лица вправе через суд переоформить на себя право на ее завершение и в итоге получить его в собственность.

Некоторые особенности имеет и наследование акций, ссылаясь на 1176 статью Гражданского кодекса Российской Федерации, часть третью. Иногда наследники теряют права получения акций из-за того, что слишком долго вступают в них. Если так происходит, то акции делятся между всеми акционерами.

Чтобы наследуемые лица могли своевременно получить акции умершего родственника, им следует в кратчайшие сроки подготовить подлинник справки реестра акционерного общества (запрос направляет нотариус), оценку акций (проводит лицензированный эксперт) и бумаги, подтверждающие родственные связи.

Дорогие читатели!

Это быстро и бесплатно! Или звоните нам по телефонам (круглосуточно).

Наследником же может быть как гражданин, так и лицо юридическое.

Наследником может быть любой гражданин СССР , который находился в живых к моменту смерти наследодателя, а в случае признания безвестно отсутствующего умершим - ко дню выдачи нотариальной конторой свидетельства, либо ко времени вступления в законную силу определения суда (прим. к ст. 418 ГК, ст. 12 ГК).

Хотя примечание к ст. 418 ГК имеет в виду только наследников по закону, но судебная практика распространила требование о том, что наследником может быть только лицо, находящееся в живых к моменту открытия наследства, и на наследование по завещанию.

Верховный суд СССР признал недействительным завещательное распоряжение, сделанное в пользу лица, не находящегося в живых к моменту открытия наследства (определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда СССР от 31 июля 1944 г. по делу № 415) .

Закон предоставляет право наследования лицам, зачатым при жизни наследодателя, но родившимся после его смерти (прим. к статье 418 ГК). Если же данное лицо было зачато после смерти наследодателя, то оно не может пользоваться наследственными правами (определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда СССР от 27 июля 1942 г. по делу № 619) . Но, тем не менее, отсюда не следует делать вывода, что ребенок в утробе матери уже является субъектом права наследования. Закон охраняет долю в наследстве зачатого, но еще не родившегося ко времени открытия наследства наследника только как будущего, возможного субъекта . Если ребенок родится живым, он становится наследником и притом с обратной силой ко времени открытия наследства; если же он родится мертвым, то он считается юридически не существовавшим. Ребенок становится наследником, хотя бы он прожил после своего рождения всего несколько минут.

Примечание к ст. 418 ГК говорит о лицах, ко времени открытия наследства еще не родившихся, но уже зачатых. Поэтому под этими "лицами" не следует обязательно иметь в виду только детей самого наследодателя (как это было сказано в прежней редакции примечания к ст. 418 ГК). Такими лицами могут быть, например, и внуки наследодателя или его братья или сестры, которых он может назначить своими наследниками по завещанию.

Недееспособность гражданина (возраст, душевная болезнь и т. д.) не оказывают влияния на его право стать наследником. Необходимые юридические действия вместо него совершают его законные представители (родители, опекуны).

Допускаемая советским законодательством в известных случаях возможность лишения гражданина по суду отдельных политических и гражданских прав (ст. 31 УК РСФСР) не затрагивает прав гражданина как наследника. Однако иногда высказывается взгляд, что в тех случаях, когда данный гражданин будет лишен судом родительских прав вследствие явно злостного пренебрежения своими родительскими правами, то следует отстранить такого гражданина от наследования после своих детей. Этот взгляд не лишен известного основания.

Судебная практика, "исходя из сущности и основания права наследования", признала, что "умышленное и наказуемое по УК убийство наследодателя лишает совершившего это убийство наследника права наследования в имуществе убитого" (постановление Пленума Верховного суда РСФСР от 7 июня 1926 г., протокол № 9) .

Что касается юридических лиц, то они могут быть только наследниками по завещанию.

§ 4. Наследство (наследственное имущество)

В советской юридической литературе принято понимание наследства как совокупности имущественных прав и обязанностей наследодателя .

Таким образом, наследство, или наследственное имущество, понимается как некое единство, в состав которого входят и принадлежавшие умершему гражданину права (актив) и его долги (пассив) .

Такая юридическая формула, не говоря уже о ее крайней абстрактности, нам представляется не соответствующей существу отношений, лежащих в основе института наследования в СССР.

В СССР, где осуществлен принцип социализма - "от каждого по его способности, каждому - по его труду", где право на труд обеспечивается социалистической организацией народного хозяйства, неуклонным ростом производительных сил советского общества, устранением возможности хозяйственных кризисов и ликвидацией безработицы (ст. 118 Конституции Союза ССР), каждый трудоспособный гражданин не только может обладать известным имуществом, но и действительно им обладает.

В целях обеспечения материального положения трудящихся советским законодательством установлены специальные льготы, в силу которых в случае обращения взыскания на имущество должника на некоторые виды имущества взыскание не может быть обращено.

Перечень видов имущества, на которое не может быть обращено взыскание, устанавливается Советом Министров союзной республики (ст. 271-а ГПК РСФСР и соответствующие статьи ГПК других союзных республик).

Имущество гражданина - это совокупность принадлежащих ему реальных ценностей. В число этих ценностей входят, в первую очередь, различные материальные объекты (вещи); могут входить и другие объекты, например, права требования. Но, во всяком случае, в состав имущества не могут входить долги, а тем более не может имущество состоять из одних долгов.

Иное дело в капиталистических странах, где миллионы людей обречены на безработицу, лишены всех средств существования. Чтобы доказать, что у людей, у которых нет ничего, кроме долгов, есть имущество, буржуазные юристы создали понятие так называемого "отрицательного имущества". Так например, Планиоль указывает, что имущество не должно представлять собою обязательно положительную ценность, оно "может быть и пустым кошельком, в котором ничего нет" . С точки зрения буржуазных юристов, имущество выступает, таким образом, как некое абстрактное юридическое единство, которое в известных случаях может даже состоять из одних долгов. Оказывается, и капиталист - банкир или предприниматель, обладатели крупных капиталов, - и рабочий, у которого ничего нет за душой, оба имеют имущество. Таково лицемерие буржуазного юриста. Вполне очевидно, что и советскому правосознанию, и советскому законодательству абсолютно чуждо представление, что имущество гражданина может состоять из долгов, да это и вообще немыслимо в условиях социалистического общества.

Не находит себе подтверждения понимание наследства как совокупности имущественных прав и обязанностей наследодателя и в действующем законодательстве.

Статьи 418, 420, 422-423, 428-436 ГК употребляют как синонимы термины "наследство", "наследственное имущество" и просто "имущество", но нигде не упоминают о наследственном имуществе или наследстве как о совокупности имущественных прав и обязанностей наследодателя. Если же мы обратимся теперь к той статье ГК, которая ближе всего касается интересующей нас проблемы, - к ст. 434, то мы прежде всего должны будем констатировать, что в этой статье идет речь лишь об ответственности наследника "по долгам, обременяющим наследство". Долги являются, таким образом, только "обременением" наследства, но не его составной частью. Долги могут уменьшить наследственное имущество (наследство), даже полностью его исчерпать, но сами в состав наследственного имущества не входят. Если бы долги входили в состав наследственного имущества, то они уже никак не могли бы "обременять" его.

Что долги наследодателя не являются составной частью наследства, явствует также из правила ст. 434 ГК, согласно которому наследник отвечает "по долгам, обременяющим наследство, лишь в пределах действительной стоимости наследственного имущества" (под стоимостью, очевидно, может пониматься только актив наследства). Если бы долги входили в состав наследственного имущества, то было бы странно говорить об ограничении ответственности наследника по долгам наследодателя стоимостью наследственного имущества. "Долги" наследодателя и его "наследственное имущество" (актив) здесь совершенно определенно противопоставляются друг другу.

Не включают долги в состав наследства и "правила перехода к государству наследственных имуществ", утвержденные СНК РСФСР 28 декабря 1943 г., указывающие, что "в состав выморочного имущества входит как наличное имущество наследодателя, так и имущество (в том числе денежные суммы), следуемые ему от третьих лиц (ст. 17 Правил)". Из этого видно, что "Правила" включают в состав наследства только "наличное имущество", под которым надо понимать вещи (материальные объекты - жилой дом, наличные деньги и т. п.) и права требования к другим лицам (т. е. только актив). Далее, в ст. 18 тех же "Правил", указывается, что "из общей стоимости выморочного имущества" финансовый отдел, в соответствии со ст. 434 ГК, производит выплату: а) сумм, причитающихся с наследодателя по налогам и сборам; б) долгов наследодателя и др. Эти долги наследодателя, согласно ст. 434 ГК, будут только "обременять" наследственное имущество, перешедшее в собственность государства .

Все изложенное позволяет сделать вывод, что, с точки зрения советского права, долги умершего во всяком случае не входят в состав принадлежавшего ему имущества.

Выше мы указывали, что имущество - это совокупность реальных ценностей, принадлежащих данному лицу. При наследовании от наследодателя к наследнику переходят принадлежавшие наследодателю права на эти реальные ценности. Поэтому, с юридической точки зрения, наследство, или наследственное имущество, может рассматриваться как совокупность имущественных прав, принадлежавших умершему гражданину (наследодателю), переходящих после его смерти к наследникам .

Определение точного состава и стоимости наследственного имущества имеет очень важное практическое значение. Только определив состав и стоимость наследственного имущества, можно указать размер доли наследника в наследственном имуществе, установить, какие именно предметы входят в эту долю. Действительной стоимостью наследственного имущества ограничивается ответственность наследника по долгам, лежащим на наследстве. Предварительное определение состава и стоимости наследственного имущества необходимо при уплате государственной пошлины в связи с получением в нотариальной конторе свидетельства о праве наследования, подтверждающего права данного лица как наследника.

Как правило, все имущество умершего гражданина и является наследственным имуществом (иногда оно называется еще наследственной массой). Однако в некоторых случаях имущество умершего гражданина и наследственное имущество могут не совпадать.

Но прежде нам надо установить, какие же имущественные права умершего гражданина переходят к его наследникам. К числу таких имущественных прав мы должны, в первую очередь, отнести принадлежавшие умершему гражданину права личной собственности на объекты, перечисленные в ст. 10 Конституции СССР, - на трудовые доходы и сбережения, на жилой дом, на предметы домашней обстановки и обихода, на предметы личного потребления и удобства. В частности, переходят по наследству принадлежавшие умершему гражданину наличные деньги, облигации государственных займов, мебель, утварь, одежда, обувь, книги, картины и т. д.

Специального внимания заслуживает вопрос о переходе по наследству права личной собственности на жилой дом.

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 26 августа 1948 г. установил, что "каждый гражданин и каждая гражданка СССР имеют право купить или построить для себя на праве личной собственности жилой дом в один или два этажа с числом комнат от одной до пяти включительно как в городе, так и вне города". Таким образом, поскольку после издания Указа от 26 августа 1948 г. строительство и покупка жилых домов, превышающих указанные размеры, не допускается, исключается и возможность перехода таких жилых домов по наследству. Но возникает вопрос, могут ли переходить по наследству жилые дома бóльших размеров, нежели это предусмотрено Указом от 26 августа 1948 г., если такие дома находились в личной собственности граждан еще до издания этого указа? В литературе был дан на этот вопрос утвердительный ответ , который нам кажется правильным, поскольку Указу от 26 августа 1948 г. не придана обратная сила.

Другим вопросом, возникающим в связи с переходом по наследству жилых домов, является вопрос о применимости при переходе жилых домов по наследству ст. 182 ГК, согласно которой жилые строения могут быть предметом запродажи и купли-продажи с тем, чтобы: 1) в результате этих сделок в руках покупателя, его супруга и несовершеннолетних детей не оказалось двух или более владений; 2) от имени продавца, его супруга и несовершеннолетних детей совершалось отчуждение не более одного владения в течение трех лет. Этот вопрос неоднократно возникал в судебной практике и вызывал споры в литературе . Ясное разрешение он получил в постановлении Пленума Верховного суда СССР от 20 июня 1947 г. "О применении Указа Президиума Верховного Совета СССР от 14 марта 1945 г. "О наследниках по закону и по завещанию" и других вопросах наследования". В п.11 этого постановления Пленума Верховного суда СССР указывается, что при наследовании жилых строений как по закону, так и по завещанию ст. 182 ГК РСФСР (и соответствующие статьи ГК других союзных республик), касающаяся ограничения перехода строений по договорам, не применяется. Постановление Пленума Верховного суда СССР было принято до издания Указа от 26 августа 1948 г., но, как нам кажется, нет оснований к признанию его утратившим силу в этой части.

Кроме права личной собственности на объекты, указанные в ст. 10 Конституции Союза ССР, гражданин мог при жизни обладать и другими имущественными правами, возникшими по разным основаниям. Он мог быть автором литературного, научного или художественного произведения или изобретателем. В силу этого ему принадлежало право на вознаграждение за использование созданного им произведения или изобретения. Это имущественное право автора литературного, научного или художественного произведения или изобретателя также переходит к их наследникам.

По общему правилу, по наследству переходят права требования, возникшие из различных договоров: право требования о выплате по трудовому договору заработной платы, которую не успел получить умерший, право требования об уплате денег, данных взаймы наследодателем, права гражданина - собственника жилого дома по договору жилищного найма в отношении нанимателя и др.

По наследству может перейти право на возмещение убытков в связи с невыполнением договора или причинением вреда имуществу гражданина, право требования по исполнительному листу, выданному судом. По наследству может перейти право на открывшееся, но еще не принятое наследником в установленный срок наследство. В случае смерти наследника в период между открытием и принятием наследства это право переходит по наследству к его собственным наследникам .

В порядке наследственного преемства к наследнику переходит право на вступление в дело по уже предъявленному наследодателем иску, если только производство по данному делу не подлежит прекращению в силу смерти стороны (если спор шел о правах, которые не могут перейти к другому лицу в порядке наследственного преемства; см. далее).

Вполне понятно, что в состав наследственного имущества может входить только то имущество, которое принадлежало умершему гражданину на законных основаниях. Как указал Верховный суд СССР, "закон предусматривает переход в порядке наследования только объектов права личной собственности, принадлежащих наследодателю на законных основаниях, и вовсе не допускает перехода в порядке наследования имущества, находящегося на хранении, добытого преступным путем, если это доказано, и т. д." (определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда СССР от 11 октября 1944 г. по делу № 670) .

Какие же права, принадлежавшие умершему гражданину, не включаются в состав наследственного имущества и не переходят по наследству?

В состав наследственного имущества не включаются принадлежавшие умершему личные имущественные права - права на блага, неотделимые от личности.

Не переходит по наследству, например, право на имя (фамилию). Имя (фамилия), по общему, правилу присваивается детям еще при жизни их родителями. Нельзя передать по наследству права авторства; наследник автора литературного или иного произведения делается преемником в имущественных правах автора, но не может считаться автором данного произведения.

Однако не только такие личные неимущественные права не переходят по наследству. Не переходят по наследству и не включаются в состав наследственного имущества и некоторые чисто имущественные права. К числу таких, не переходящих по наследству имущественных прав, надо, в первую очередь, отнести имущественные права, которые, будучи тесно связаны с личностью кредитора или должника, не могли перейти в порядке правопреемства и при жизни наследодателя. Так например, не переходят по наследству права по договору поручения; согласно ст. 260 ГК, договор поручения прекращается в силу смерти доверителя или поверенного. Однако имущественные права, уже приобретенные умершим при его жизни в связи с выполнением этого договора, передаются по наследству; например, передается по наследству право поверенного на получение обусловленного вознаграждения.

Часть 3 ГК РФ, содержащая раздел «Наследственное право», вступила в действие только с 1 марта 2002 г. – она закрепила в качестве одного из основных принципов наследственного права свободу завещательного распоряжения принадлежащим гражданину имуществом, которая ограничена лишь правилами об обязательной доле в наследстве. Из этого следует право наследодателя по своему усмотрению распорядиться любым принадлежащим ему на праве собственности имуществом или имущественными правами, в том числе связанными с предпринимательской деятельностью.

Наследственное право как подотрасль гражданского права – совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения, которые возникают при переходе имущества умершего (наследства, наследственного имущества) к наследникам в порядке универсального правопреемства.

Среди основных институтов наследственного права выделяют:

1) институт оснований наследования;

2) институт недостойных наследников;

3) институт открытия наследства;

4) институт приобретения наследства и др. Завещание может быть составлено в пользу лиц, как входящих, так и не входящих в круг наследников по закону. Распорядиться своим имуществом можно, составив одно или несколько завещаний. Составленное завещание может в любой момент быть отменено либо изменено завещателем.

Завещатель не обязан сообщать кому‑либо о содержании, совершении, изменении или отмене завещания.

Наследование по закону осуществляется при отсутствии завещания .

К наследникам первой очереди относятся самые близкие родственники наследодателя:

1) дети; 2) супруг; 3) родители.

Ко второй и прочим очередям наследования относятся лица, связанные с наследодателем более дальними родственными отношениями. При этом наследники одной очереди наследуют имущество умершего в равных долях.

Однако наследование по закону возможно и при наличии завещания в следующих случаях:

1) завещание признано недействительным;

2) наследник по завещанию отказался от наследства;

3) наследодатель в завещании лишил всех наследников по закону наследства;

4) имеются лица, обладающие правом на обязательную долю в наследстве.

Вопросы наследственного права в настоящее время приобретают все большую актуальность. Это объясняется в первую очередь тем, что в результате становления рыночных отношений, закрепления за гражданами права частной собственности на имущество перечень объектов, которые могут переходить в порядке наследственного правопреемства, значительно расширился.

Часть 3 гк рф предусматривает:

1) равные доли наследников;

2) обязательные доли необходимых наследников;

3) доли наследников в завещанном имуществе;

4) долю пережившего супруга;

5) наследование по праву представления;

6) приращение наследственных долей;

7) возможна ситуация, когда доли могут быть определены самими наследниками.

Конституция РФ гарантирует гражданам право наследования, а также констатирует, что право частной собственности охраняется законом. Наследование имущества служит охране права частной собственности граждан.

При наследовании имущество умершего (наследство) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, т. е. в неизменном виде как единое целое и в один тот же момент, если из правил ГК РФ не следует иное. К наследнику переходят как права, так и обязанности наследодателя.

Наследование самостоятельное основание приобретения права собственности на имущество.

В состав наследства входят принадлежащие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности.

Не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, а также права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается ГК РФ или другими законами.

Необходимое условие возникновения наследственных правоотношений – смерть гражданина либо объявление судом его умершим в порядке, предусмотренном гражданским процессуальным законодательством. Факт возникновения наследственных правоотношений именуется открытием наследства.

День открытия наследства – день смерти гражданина.

При объявлении гражданина умершим – день вступления в законную силу соответствующего решения суда, которым гражданин признан умершим. Если днем смерти гражданина признается день его предполагаемой гибели, днем открытия наследства признается день, указанный в решении суда.

Место открытия наследства последнее место жительства наследодателя либо местонахождение его имущества. Ценность имущества определяется исходя из его реальной рыночной стоимости, действующей на момент открытия наследства.

Способы наследования:

1) по закону;

2) по завещанию.

При наследовании по закону круг лиц, призываемых к наследству, определяется на основании степени родства по отношению к наследодателю. При этом наследники призываются к наследству в порядке очередности, установленной ГК РФ. Очередность устанавливается исходя из степени родства, которая определяется числом рождений, отделяющих родственников одного от другого. Рождение самого наследодателя в это число не входит.

Наследники по закону последующей очереди призываются к наследству только в том случае, если отсутствуют наследники предыдущей очереди. Наследование по закону имеет место только тогда, когда оно не изменено завещанием умершего.

При наследовании по завещанию круг лиц, призываемых к наследству, размер их долей в наследственном имуществе определяются в завещании наследодателя. Если в завещании указаны два или более наследников и не указаны доли наследственного имущества, причитающиеся каждому из них, считается, что наследственное имущество завещано наследникам в равных долях.

В завещании могут содержаться распоряжения относительно имущества только одного наследодателя. Завещать можно любое имущество, принадлежащее на праве собственности наследодателю, даже то, которое он, возможно, приобретет в будущем.

Наследственное право гарантируется Конституцией РФ и регулируется различными правовыми источниками (ГК РФ и специальными федеральными законами). Порядок наследования имущества – это порядок перехода имущества наследодателя (умершего) к наследникам. Законодатель определяет право любого человека распорядиться своим имуществом в случае смерти, защищает интересы несовершеннолетних детей наследодателя, расширяет возможности наследования кровных родственников.

Порядок наследования по закону: основные понятия

Наследственное право (в личностном смысле) – право наследования имущества или его части; право распоряжаться своим имуществом в случае смерти.

Наследование – переход имущества погибшего к иным лицам в порядке общего правопреемства (ст.1110 ГК РФ). Может осуществляться в завещательном порядке или по закону (если нет завещания).

Универсальное правопреемство означает переход к наследнику наследства в неизменном состоянии в одно и то же время.

Наследство – движимое и недвижимое имущество, принадлежавшее умершему лицу на дату открытия наследства, в т.ч. права и обязанности по ценным бумагам и долям в хозяйственном обществе. По закону нельзя передать по наследству те права, которые были связаны с личностью наследодателя (право на социальные средства, алименты, на материальную помощь вследствие потери трудоспособности), а также нематериальные и неимущественные права (ст.1112 ГК РФ).

Наследник не может воспользоваться только частью наследства.

Момент открытия наследства – день смерти человека (ст.1113, 1114 ГК РФ).

Получить имущество в порядке наследования имеют право

  • лица, находящиеся в живых на дату открытия наследства;
  • зачатые до смерти наследодателя, родившиеся после открытия наследства живыми;
  • юридические лица, которые на дату открытия наследства существуют (если таковые предусмотрены в составе завещания);
  • иностранные государства, международные образования, субъекты РФ, РФ (если таковые предусмотрены в составе завещания);
  • субъекты РФ, РФ, муниципальные формирования (по закону, при отсутствии завещания) (ст.1116 ГК РФ).

Последнее положение в этом списке справедливо в отношении движимого и недвижимого выморочного имущества.

Выморочное имущество – это имущество, оставшееся после смерти гражданина, у которого нет законных наследников, либо наследники признаны законом недостойными (ст.1151 ГК РФ). Передача выморочного имущества происходит только в законном порядке.

Недостойные наследники – лица, не получающие наследство (ни по завещанию, ни по закону), т.к. они

  • умышленно предпринимали противоправные действия относительно наследодателя, чтобы повлиять на его последнюю волю и изменить состав завещания;
  • воздействовали на законных наследников либо граждан, которые указаны в завещании, с целью увеличения своей доли наследства или доли иного лица (эти моменты должны быть подтверждены судом);
  • лишены в судебном порядке своих родительских прав в отношении умерших детей;
  • злостно уклонялись от исполнения обязательств по содержанию умершего лица (чтобы отстранить такое лицо от наследования по закону, заинтересованный гражданин должен подать заявление в суд).

Если в судебном порядке гражданин был признан недостойным наследником, а наследодатель после этого все равно включил его в завещание, то наследник вправе наследовать завещанное имущество (ст. 1117 ГК РФ).

Основания для наследования

Российский законодатель определяет два основания наследования: по закону и по завещанию (ст.1111 ГК РФ).

О порядке наследования по закону можно говорить лишь при наличии всех перечисленных юридических фактов:

  • наследодатель умер;
  • наследник принимает наследство (принятие выморочного имущества в наследство не требуется);
  • наследник находился в определенных отношениях с наследодателем, дающих право наследования (супружеские отношения, отношения кровного родства и т.д.).

Порядок наследования по закону может быть изменен в завещании или при наличии обстоятельств, предусмотренных законодательством.

При наличии завещания список юридических фактов несколько меняется: к первым двум обстоятельствам добавляется документ завещания, которое является односторонней сделкой.

Ситуации наследования по закону при наличии завещания:

  1. Наследодатель лишил всех своих наследников имущества и не указал иное лицо в качестве наследника. В этом случае вступают в силу правила наследования выморочного имущества (ст.1151 ГК РФ).
  2. В составе завещания указана лишь часть имущества наследодателя. Порядок наследования незавещанного имущества будет определяться законом.
  3. Часть завещания признана недействительной. Соответственно, часть этого движимого и/или недвижимого имущества будет распределяться по закону. Если все завещание признано недействительным, то все имущество наследодателя делится в законном порядке.
  4. Наследник отказался принять наследство или умер раньше наследодателя. Его доля в составе завещания переходит в законном порядке к другим наследникам, указанным завещателем.

Состав наследства и порядок наследования

  1. Вещи, принадлежавшие наследодателю на дату открытия наследства (находились у него в собственности). Имущество, переходящее в порядке наследования, — квартиры, жилые дома, гаражи, земельные участки, дачи, акции, машины и т.п.
  2. Доля гражданина в ООО, в капитале полного товарищества или товарищества на вере, паи члена потребительского кооператива и иные имущественные права, закрепленные в гражданско-правовых договорах.

Для получения движимого и недвижимого имущества в порядке наследования наследник должен принять наследство (ст.1152 ГК РФ). Нельзя принять только часть наследства или принять наследство с условиями или оговорками. Закон не требует принятия выморочного имущества.

Варианты принятия наследства:

  1. Подать заявление нотариусу или уполномоченному должностному лицу о принятии наследства или о выдаче документа о праве на наследство. Идти нужно в контору по месту открытия наследства . Это последний адрес наследодателя. Если же он проживал за пределами РФ, то – место расположения наследуемого имущества. Если наследственные вещи разбросаны территориально, то местом открытия признается месторасположение недвижимого имущества или его самой дорогой по стоимости части. Если нет недвижимого имущества – месторасположение движимого имущества или его самой ценной части (ст.1115 ГК РФ).
  2. Подать заявление через посредника или выслать по почте. В данной ситуации подпись наследника должна быть засвидетельствована нотариально.
  3. Фактически принять наследство (вступить во владение имуществом, начать ремонт, оплатить долги наследодателя и т.п.).

Срок принятия наследства по закону – полгода. Если по уважительным причинам этот временной отрезок пропущен, то восстановить его можно через суд.

Полученное наследство должно быть зарегистрировано в установленном порядке, т.к. вместе с правом на имущество наследник получает обязанности.

В отношении выморочного имущества действуют несколько иные правила.

Наследование выморочного имущества

Состав выморочного имущества и порядок его наследования определяется в ст.1151 ГК РФ .

По закону право собственности на объекты выморочного имущества переходит городским или сельским управлениям, муниципалитету или округу, в ведении которого эти объекты находятся.

  • жилые квартиры и дома;
  • земля и находящиеся на ней сооружения;
  • доля в праве долевой собственности на объекты недвижимого имущества.

Жилые помещения, которые находятся в составе выморочного имущества, переходят в социальный жилищный фонд. Иное недвижимое имущество становится собственностью РФ.

Если объекты выморочного имущества находятся в Москве или Санкт-Петербурге, то право на их собственность переходит к соответствующему субъекту РФ.

Принятия выморочного имущества, как уже говорилось, не требуется.

Порядок наследования отдельных видов имущества

Наследование доли хозяйственного товарищества

Особенности:

  1. После принятия наследства наследник получает право на долю или пай участника полного товарищества (ст.1176 ГК РФ).
  2. При согласии остальных участников и в соответствии с учредительными документами наследник может стать участником хозяйствующего субъекта. Обязать иных участников текстом завещания принять в свой состав наследника наследодатель не имеет права.
  3. Если участники выступили против вступления в свой состав наследника, они должны выплатить ему стоимость унаследованной доли или передать часть имущества, соответствующую по стоимости унаследованной доле.
  4. В пределах унаследованной доли наследник вместе с правами получает обязанности наследодателя.

Наследование доли в товариществе на вере

Происходит практически в таком же порядке, как и наследование доли хозяйственного товарищества.

Есть особенности:

  1. Наследник участника-вкладчика сам становится участником-вкладчиком (ст.1176 ГК РФ).
  2. Если наследник не желает становиться полным товарищем товарищества на вере, то свою долю он может передать третьим лицам или в складочный капитал хозяйственного формирования.
  3. Лицо, которое в порядке наследования получило долю в складочном капитале, становится вкладчиком на вере.

Наследование доли уставного капитала в ООО и АО

Участники ООО вправе прописать в Уставе порядок перехода доли после смерти одного из них. Согласно ст.21 ФЗ №14 «Об обществах с ограниченной ответственностью» часть уставного капитала переходит

  • к наследнику с согласия остальных участников ООО;
  • к обществу – при отсутствии согласия.

Если участники ООО против перехода доли к наследнику, они обязаны ему выплатить действительную стоимость причитающейся части в течение года. В Уставе может быть предусмотрен и меньший срок. С согласия наследника причитающаяся ему доля может быть выдана имуществом.

Доля уставного капитала АО выражается акциями. Эта ценная бумага и является объектом собственности. Наследник, получивший акции (которые вошли в состав завещания или были переданы ему по закону), становится участником АО и получает все права акционера.

Наследование пая в потребительском кооперативе

Потребительский кооператив – это некоммерческая организация, которая была сформирована для удовлетворения некоторых материальных потребностей (ст.123.2 ГК РФ). Его члены до полной выплаты пая имеют только право на паенакопление. После выплаты – приобретают право собственности на определенное имущество. Кроме того, члены потребительского сообщества могут получать доход от предпринимательской деятельности.

Наследник одного из участников потребительского кооператива получает

  • паенакопление;
  • доходы, причитавшиеся наследодателю;
  • абсолютное право на вступление в кооператив (другие члены не могут отказать) (ст.1177 ГК РФ);

в случае отказа от своего права на вступление в кооператив – стоимость доли наследодателя или часть причитающегося ему имущества.

Порядок наследования земельных участков

В состав наследства входит земля, которая принадлежала наследодателю на праве собственности или пожизненного наследуемого владения (ст.1181 ГК РФ). Оформлять специальное разрешение на получение в собственность земельного участка наследнику не нужно.

Принимая в собственность земельный участок, гражданин получает право пользования поверхностным слоем этого участка, водными объектами и растениями на данной территории.

Если умерший гражданин не оставил завещания, а на его земельный участок претендует несколько наследников, то раздел земли будет произведен только с учетом установленных законом размеров участка для решения определенных задач (ст.1182 ГК РФ). Для садоводчества будут одни цифры, для огородничества – другие, для разведения животных – третьи.

Если разделить земельный участок невозможно, то преимущественное право на него получает наследник, который жил вместе с наследодателем, работал на этом участке, имеет кровное родство первой линии и т.д. Иным наследникам должна быть выплачена денежная компенсация.

Если нет лица с преимущественным правом, то земельный участок передается всем наследникам на условиях общей долевой собственности.

Порядок наследования некоторых видов имущества

Если человек до своей смерти не успел получить заработную плату, пенсию и иные приравненные к ним выплаты, то право на получение денежных средств принадлежит членам семьи наследодатели, которые проживали вместе с ним, и его иждивенцам, независимо от их местожительства (ст.1183 ГК РФ). Срок принятия причитавшихся умершему платежей – четыре месяца.

Порядок наследования банковских вкладов аналогичен правилам наследования иного имущества. При отсутствии наследников вклад считается выморочным. Претендовать на свою долю даже при наличии завещания имеют право недееспособные родители умершего гражданина, дети и иные лица, которые были на иждивении.

Если наследодатель при жизни пользовался имуществом, предоставленным ему на льготных условиях государством, то это имущество необходимо вернуть государству. Если инвалидные коляски, автомобили и прочее имущество были переданы наследодателю в собственность, то эти объекты наследуются по общим законам (ст. 1184 ГК РФ).


Что еще можно прочитать:

При наследовании как по закону, так и по завещанию наслед­ственное имущество может оказаться в собственности нескольких наследников. Такая ситуация складывается, если по закону имуще­ство переходит к двум или нескольким наследникам, а по завеща­нию - когда оно завещано нескольким наследникам.

В этом случае имущество со дня открытия наследства (смерти наследодателя) поступает в общую долевую собственность наслед­ников. То есть каждый из них имеет долю в наследственном имуще­стве. Распоряжаться им они могут только по общему согласию всех сособственников.

Право общей собственности наследников можно прекратить пу­тем раздела имущества. Однако не всегда можно в натуре разделить имущество в точном соответствии с долями, которые принадлежат наследникам. Например, если по закону в собственность наследни­ков перешла квартира или автомобиль, такое имущество считается неделимым. Однако по соглашению между наследниками наслед­ство может быть разделено и не в соответствии с причитающимися им долями.

Если выдел доли в натуре невозможен, то наследник имеет право на выплату ему стоимости его доли другими участниками долевой собственности. Например, при наследовании двумя наследниками одного автомобиля один из наследников может требовать от друго­го собственника выплатить его долю деньгами, так как реально раз­делить автомобиль нельзя. Выплата участнику долевой собственно­сти другим собственником компенсации вместо выдела доли в натуре допускается только с его согласия.

В тех случаях, когда доля собственника незначительна, не может быть реально выделена и он не имеет существенного интереса в использовании общего имущества, суд может и при отсутствии согласия этого собственника обязать другого участника долевой собственности выплатить ему компенсацию. Например, из двух наследников, претендующих на получение автомобиля, преимуще­ство имеет тот наследник, который имеет водительские права, га­раж, не имеет другого автомобиля, по состоянию здоровья больше нуждается в наличии автомобиля, пользовался спорным автомо­билем по доверенности от наследодателя при его жизни и т. д. (п. 4 ст. 252 ГК РФ).

При этом необходимо учитывать, что денежная компенсация воз­можна лишь в случае, когда недостающую сумму нельзя покрыть другим наследственным имуществом.

Если наследникам не удается достигнуть соглашения о разделе имущества, спор должен быть решен в судебном порядке. Таковы требования ГК РФ к распоряжению общей собственностью.

В случаях, когда невозможно выделить реальные доли без при­чинения ущерба наследственному имуществу (например, одну квар­тиру унаследовало несколько наследников), наследники также мо­гут установить порядок пользования имуществом.

Раздел имущества по соглашению между наследниками

Как мы уже сказали, когда наследственное имущество переходит к нескольким наследникам, у них возникает общая долевая соб­ственность на это имущество. Наследники имеют право разделить это имущество. Для этого им нужно заключить соглашение между собой.

Соглашение наследников о разделе наследственного имущества должно быть составлено в письменной форме и заверено у нотариуса.

Обратите внимание: если в составе наследства есть недвижи­мость или другое имущество, которое требует государственной ре­гистрации (например, автомобиль), заключить соглашение наслед­ники могут только после получения у нотариуса свидетельства о нраве на наследство.

Если наследники получили свидетельство о праве на наслед­ство, в состав которого входит недвижимость, но не зарегистриро­вали право собственности на него (в территориальных органах Фе­деральной регистрационной службы - Росрегистрации), то они представляют в регистрирующий орган (Росрегистрацию) и свиде­тельство о праве на наследство, и соглашение о разделе имущества.

Если же наследники, получив свидетельство о праве на наслед­ство, зарегистрировали права собственности на недвижимость и только после этого решили разделить имущество, то для регистра­ции прав наследников на недвижимость достаточно будет согла­шения о разделе.

Что касается раздела имущества, в составе которого нет недвижи­мости, то закон не обязывает наследников до заключения соглаше­ния о разделе имущества получать свидетельство о праве на наслед­ство. Однако наследники могут сначала получить свидетельство. Это их право. В этом случае соглашение о разделе имущества подшивает­ся нотариусом к свидетельству о праве на наследство.

При разделе имущества очень редко удается выделить доли, ко­торые будут абсолютно равны по стоимости. В этом случае наслед­ники, у которых стоимость доли оказалась ниже, могут требовать от других наследников денежной компенсации разницы. Однако на­следники могут и уступить друг другу. Ведь чаще всего наследники состоят в родственных связях друг с другом, поэтому они могут «про­стить» наследникам разницу в стоимости. Если в соглашении раздел I иследства не соответствует долям наследникам, то это не может яв-ляться основанием отказа в государственной регистрации их прав па наследственную недвижимость. Наследники вправе сами опре­делить свои доли, и никто не может им диктовать условия.

Установление порядка пользования имуществом

В случае если невозможно выделить реальные доли в наслед­ственном имуществе, наследники могут установить порядок пользо­вания этим имуществом.

Однако на практике заключить такое соглашение наследникам удается редко. Например, при наследовании небольшой квартиры несколькими наследниками практически невозможно совместное пользование этой квартирой.

Если наследникам не удается договориться о пользовании иму­ществом, они могут его разделить по соглашению между собой. О том, как его составить, мы говорили в пункте «Раздел наслед­ственного имущества по соглашению наследников». Если им так и не удается договориться, раздел имущества будет происходить в су­дебном порядке.

Раздел имущества в судебном порядке

Если наследникам не удается договориться о порядке пользова­ния наследственным имуществом или о его разделе, раздел имуще­ства будет происходить в судебном порядке. Обратиться в суд по месту открытия наследства может любой из наследников.

Если наследник имеет преимущественное право на получение наследственного имущества (например, квартиры - если наследник проживал совместно с наследодателем), то подать иск в суд можно только в течение трех лет со дня открытия наследства. Если наслед­ник этот срок пропустит, суд разделит имущество в общем порядке.

Ответственность наследников по долгам наследодателя. Имущественные права и обязанности не прекращаются с его смертью наследодателя, за исключением тех, которые неразрывно связаны с личностью наследодателя (ст. 418 ГК РФ). Они входит в состав наследства и в порядке универсального правоприемства переходят к его наследникам. Таким образом, ответственность по долгам наследодателя равнозначна ответственности по его обязательствам.

Отвечают по долгам наследодателя не все наследники, а только те из них, кто принял в соответствии с условиями ст. 1153 ГК РФ наследство. Какие-либо изъятия или льготы для той или иной категории наследников в гражданском законодательстве не содержаться, следовательно, ответственность по долгам наследодателя несут как наследники по закону, так и наследники по завещанию, включая тех кто воспользовался своим правом на обязательную долю.

Судебная практика не относит к долгам наследодателя затраты по уходу за наследодателем во время его болезни, на его похороны, расходы по охране наследственного имущества и управления им. Не считаются вытекающими обязательств наследодателя и случаи предъявления третьими лицами исков о признании права собственности на имущество и истребовании принадлежащего им имущества.

Наследники отвечают по долгам наследодателя солидарно, т.е. кредитор вправе требовать исполнения как от всех наследников совместно, так и от любого из них в отдельности, притом как полностью, так и в части долга. Кредитор не получивший полного удовлетворения от одного из наследников, вправе требовать недополученное от остальных наследников, которые остаются обязанными, пока долг не погашен полностью (ст. 323 ГК РФ). Однако, погашение долга возможно лишь в пределах размера наследственного имущества, кредитор не вправе требовать удовлетворения его требований за счет имущества наследника.

Наследник, принявший наследство в порядке наследственной трансмиссии отвечает в пределах стоимости этого наследственного имущества по долгам наследодателя, которому это имущество принадлежало, и не отвечает этим имуществом по долгам наследника, от которого к нему перешло право на принятие наследства (п. 2 ст. 1175 ГК).

Кредиторы наследодателя вправе предъявить свои требования к принявшим наследство наследникам в пределах исковой давности, установленных для соответствующих требований. До принятия наследства требования кредиторов могут быть предъявлены к исполнителю завещания или к наследственному имуществу. В последнем случае суд приостанавливает рассмотрение дела до принятия наследства наследниками или перехода выморочного имущества в порядке наследования РФ.

При предъявлении требований кредиторами наследодателя срок исковой давности, установленный для соответствующих требований, не подлежит перерыву, приостановлению и восстановлению (ст. 202, 203, 205 ГК РФ).

Требования кредиторов по долгам наследодателя могут быть предъявлены как в суд общей юрисдикции, так и в арбитражный суд, в зависимости от состава сторон (например, если кредитором является юридическое лицо, а имущество гражданина унаследовало государство, дело подлежит рассмотрению в арбитражном суде).

Правила ст. 1175 ГК РФ применяются лишь в случае, когда долги возникли при жизни наследодателя, а требования заявлены после его смерти. Они не распространяются на случаи, когда требования кредиторов о взыскании долга были заявлены при жизни наследодателя и смерть его наступила в процессе рассмотрения дела, до вынесения решения по существу. В этой ситуации нет необходимости в предъявлении кредиторами новых требований – своим определением суд производит замену умершего его правоприемником, т.е. наследником, принявшим наследство, после чего производство по делу продолжается с соблюдением общих требований, предусмотренных ГПК РФ.